WWW.KN.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

Pages:   || 2 | 3 |

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего ...»

-- [ Страница 1 ] --

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КУРС ЛЕКЦИЙ ДЛЯ АСПИРАНТОВ

по дисциплине

Б1.В.ОД.1. «Гражданское право; предпринимательское право; семейное

право; международное частное право»

Код и направление подготовки 40.06.01 - «Юриспруденция»

Наименование направленности Гражданское право;

(профиля) подготовки научно- предпринимательское право; семейное педагогических кадров в аспирантуре право; международное частное право Исследователь. ПреподавательКвалификация (степень) выпускника исследователь.

Факультет юридический Кафедра-разработчик Гражданского права Ведущий преподаватель Д.ю.н., профессор Камышанский В.П.

г. Краснодар, 2015 Курс лекций составлен на основании ФГОС ВО по направлению подготовки аспирантов 40.06.01 «Юриспруденция», утвержденного 05.12.2014 г. №1538 ТЕМА № 1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль юридической науки (2 часа) Понятие гражданского права Еще со времен античного Рима все юридические нормы принято было разделять на публичные и частные. Публичное право (jus publicum) регулирует отношения, затрагивающие властные отношения государства и общества. Частное право (jus civil или jus privatum) регулирует отношения, затрагивающие обособленные интересы отдельно взятых граждан или их объединений. Гражданское право является отраслью частного права.

Гражданское право как юридическая категория имеет несколько значений в зависимости от того, что именно является предметом его изучения. Под гражданским правом следует понимать: отрасль российского права как систему норм; гражданское законодательство как систему федеральных законов; науку как систему знаний о закономерностях гражданско-правового регулирования общественных отношений;

учебную дисциплину как систему знаний о гражданском праве.

Появление гражданского права было вызвано необходимостью обеспечения разумного сочетания интересов экономически обособленных участников общественных отношений, разрешения возникающих между ними конфликтов. Являясь самостоятельной отраслью российского права, гражданское право играет важнейшую роль в современном обществе. Взаимодействуя с другими отраслями гражданское право выполняет свои особые функции, что предопределяет специфику механизма правового регулирования отрасли права.

При делении российского права на отрасли права обычно используется предмет и метод правового регулирования. В системе российского права гражданское право является наиболее крупной отраслью права. Для того чтобы выделить и условно обособить гражданское право из системы взаимосвязанных иных отраслей права обычно используется предмет и метод правового регулирования. Предмет и метод позволяют не только обособить гражданское право в системе российского права, но и придать ему индивидуальность. Гражданское право как крупный блок юридических норм в системе права регулирует однородные общественные отношения, объединенные общим методом регулирования.

Предметом гражданского права является круг общественных отношений, регулируемых гражданско-правовыми нормами1. В соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предметом гражданского права являются имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.





Имущественные отношения представляют собой отношения по владению, пользованию и распоряжению вещами, которые складываются между людьми по поводу возникновения и передачи этого имущества. К имущественным отношениям относятся как отношения собственности, возникающие между собственником и иными лицами, так и отношения, возникающие при передаче имущества в пользование, на хранение, либо в связи со строительством нового объекта.

Вместе с тем экономическая ценность вещей, по поводу которых возникают имущественные отношения, не является их обязательным признаком. К имущественным отношениям относятся и такие отношения, которые возникают по поводу вещи, не обладающей экономической ценностью. Эти отношения могут быть обусловлены личным интересом лица к вещи. Например, в соответствии со ст. 1055 ГК РФ публичное обещание награды за обнаружение пропавшего любимого щенка без какой-либо родословной См.: Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963.

порождает имущественное правоотношение в виде обязанности выплатить вознаграждение лицу, обнаружившему щенка.

Личные неимущественные отношения также являются предметом гражданского права.

Для них характерны следующие основные признаки:

- отсутствие экономического содержания независимо от их связи с имущественными отношениями;

- предметом этих отношений выступают следующие нематериальные блага: имя, честь, достоинство, деловая репутация, авторство на произведения науки, литературы, искусства;

- нематериальные блага неотделимы от личности.

Метод правового регулирования представляет собой устойчивое сочетание юридических средств, способов и форм, применяемых государством для регулирования определенной группы социально значимых общественных отношений. Он определяется, прежде всего, характером предмета правового регулирования, т.е. спецификой регулируемых общественных отношений.

Метод гражданского права как способ воздействия норм гражданского права на регулируемые ими отношения обладает следующими характерными для него признаками.

1). Юридическое равенство общего правового положения участников гражданских правоотношений. Речь не идет о равной правоспособности или равенстве субъективных гражданских прав каждого из участников в конкретном правоотношении. Юридическое равенство означает, что участники гражданско-правовых отношений по общему правилу не подчинены друг другу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (п. 3 ст. 2 ГК РФ).

2). Наличие для участников гражданско-правовых отношений широкой возможности выбора линии поведения между несколькими вариантами, предусмотренными законом.

3). Для гражданско-правового регулирования общественных отношений характерно применение таких способов защиты нарушенных или оспариваемых субъективных прав, как: признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита права; присуждение к исполнению обязанности в натуре;

возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение или изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. При этом выбор возможного способа защиты и его фактическое применение зависит от воли субъекта, чьи права нарушены.

4). Гражданские права защищаются, как правило, путем предъявления иска в суд, арбитражный или третейский суд.

Совокупность перечисленных признаков метода гражданско-правового регулирования вместе с предметом позволяет отграничить гражданское право от смежных с ним иных отраслей российского права.

Отдельные ученые считают, что расширение вмешательства государства в экономику сопровождается усилением публичных начал в гражданском праве. По утверждению В.Ф. Яковлева «гражданское право не может обойтись без государственного принуждения. В гражданском праве довольно много мер, которые могут использоваться в принудительном порядке»1. В сфере регулирования имущественных отношений Яковлев В.Ф. Гражданский кодекс и государство // Гражданский кодекс России.

Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский;

возрастает роль административного права. Все это приводит к размыванию грани между публичным и частным правом и образованию комплексных институтов, в которых нормы гражданского и публичного права тесно связаны1.

C этой целью очень важно добиться оптимального соотношения публично-правового и частно-правового метода регулирования имущественных отношений в целом. Следует учитывать имеющее место взаимное проникновение норм гражданского, земельного, административного и налогового законодательства. Здесь очень важно четко разграничить предмет и сферу деятельности публичного и частного права. Причем граница между ними не может носить неизменный характер за счет неподвижного законодательства. Она постоянно меняется с учетом изменяющихся общественных отношений.

Под принципами гражданского права следует понимать исходные основные начала, основополагающие идеи, выражающие объективные закономерности и тенденции становления и развития гражданско-правового регулирования общественных отношений, закрепленные в нормах действующего гражданского законодательства и имеющие в силу этого общеобязательное значение. Основные начала гражданского законодательства закреплены в ст. 1 ГК РФ.

К принципам гражданского права относятся следующие:

Принцип равенства участников регулируемых гражданским правом 1.

общественных отношений.

Принцип неприкосновенности собственности.

2.

Принцип свободы договора.

3.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 4.

частные дела.

Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на 5.

всей территории Российской Федерации.

Принцип дозволительной направленности гражданско-правового 6.

регулирования.

Принцип допустимости ограничений гражданских прав только на основании 7.

федерального закона и соразмерных общественно значимым целям.

Система гражданского права представляет собой внутренне согласованную совокупность взаимосвязанных гражданско-правовых институтов, основанных на общих принципах гражданско-правового регулирования, составляющих в своем единстве самостоятельную отрасль права.

Институт права представляет собой обособленную совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения. Объединение норм гражданского права в отдельные институты и разграничение этих институтов строится с учетом особенностей и характера регулируемых ими имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений. Следует иметь в виду, что общие свойства множества общественных отношений, оставляющих предмет гражданского права, предопределяют единые подходы к их правовому регулированию. В свою очередь специфика и особенности отдельных видов имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений лежит в основе дифференциации их правового регулирования.

Системная структуризация норм гражданского права имеет важное теоретическое и практическое значение. При осуществлении законотворческой деятельности принятие Исследовательский центр частного права. - М.: Международный центр финансовоэкономического развития, 1998. - С. 59.

См.: Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М.: «Дело». 1992. С. 5-6.

каждой новой нормы должно согласовываться с уже существующими с тем, чтобы исключить дублирования, либо противоречия между ними. Обеспечить это гораздо легче, когда нормы гражданского права выстроены в определенной системе, а не образуют хаотичную совокупность норм и правил, направленных на регулирование предмета гражданского права. Для правоприменителя также гораздо легче отыскать и применить конкретную норму к определенной жизненной ситуации, если эти нормы изложены системно применительно к виду регулируемых ими общественных отношений.

Система гражданского права в общих чертах нашла свое выражение в Гражданском кодексе Российской Федерации. Система гражданского права может быть дифференцирована и иметь свои особенности в зависимости от того, что именно подвергнуто структуризации: гражданское право как отрасль права; гражданское право как отрасль законодательства; гражданское право как отрасль юридической науки;

гражданское право как учебная дисциплина.

Система гражданского права как отрасли права может быть представлена следующими разделами:

- общая часть;

- право собственности и иные вещные права;

- личные неимущественные права;

- обязательственное право;

- право на результаты интеллектуальной деятельности;

- наследственное право.

Помимо общей части гражданского права остальные разделы представляют собой самостоятельные подотрасли гражданского права. Каждая из которых имеет свои особенности как по характеру и содержанию регулируемых ею отношений, так и по набору юридических средств, используемых в качестве метода гражданско-правового регулирования.

Гражданское право как наука представляет собой систему знаний о гражданскоправовых явлениях, а также деятельность, направленная на получение новых знаний, выявление закономерностей правового регулирования общественных отношений, отвечающих потребностям гражданского оборота.

Предметом науки гражданского права как отрасли права являются гражданское законодательство (ГК РФ и иные федеральные законы), иные правовые акты (указы Президента РФ и постановления Правительства РФ), акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права, обычаи делового оборота, а также общепризнанные принципы и номы международного права и международные договоры Российской Федерации, а также общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права.

Методы науки гражданского права. Метод любой науки, в том числе и науки гражданского права, представляет собой совокупность принципов, приемов, способов и средств, применяемых для изучения исследуемых явлений и получения новых знаний.

В науке гражданского права применяются следующие общенаучные и частно-научные методы познания:

- диалектический метод, предполагающий анализ исследуемого явления в развитии и установление причинно-следственных связей закономерностей этого развития;

- системный метод, позволяющий исследовать объект как организованную определенным образом совокупность элементов, обладающей определенной структурой и функциональным единством;

-метод сравнительного правоведения характеризуется тем, что он позволяет сопоставить однородные правовые явления, категории, институты, закрепленных в законодательстве других стран. Изучение гражданского права стран СНГ и дальнего зарубежья позволяет выработать на их основе наиболее оптимальные пути повышения эффективности правового регулирования общественных отношений.

- метод комплексного исследования позволяет анализировать гражданско-правовые явления с использованием не только достижений науки гражданского права, но и других отраслей знаний: философии, истории, экономической теории, а также других отраслей юридической науки. Он позволяет глубже и всесторонне рассмотреть сущность исследуемого гражданско-правового явления и выйти на более обоснованные выводы и предложения.

Наука гражданского права призвана решать следующие задачи:

1). Разработка и уточнение содержания основных понятий и категорий гражданского права, совершенствование механизма правового регулирования общественных отношений, являющихся предметом гражданского права.

2). Выработка предложений, направленных на совершенствование действующего законодательства, в том числе путем выработки законопроектов.

3) Обобщение правоприменительной практики и выработка предложений для судов, арбитражных судов, прокуратуры, нотариата по формированию единообразной практики применения гражданского законодательства.

4) Создание научно обоснованной единой концепции дальнейшего развития гражданского законодательства, позволяющей законодателю планировать законотворческую деятельность на глубокой научной основе. С этой целью существует необходимость в объединении науки гражданского права на основе как минимум четырех концепций: о корпорациях (юридических лицах); вещные права на недвижимость; право на объекты интеллектуальной собственности; наследование имущества.

Наука гражданского права изучает наряду с гражданским правом России и гражданское право стран СНГ и дальнего зарубежья. Изучение опыта и достижений цивилистической мыли других стран, в том числе с развитой рыночной экономикой позволило в короткий исторический период значительно обновить гражданского законодательство, отвечающего в целом в полной мере новым политическим и экономическим реалиям современной России.

Таким образом, наука гражданского права охватывает достаточно широкую сферу деятельности. Она изучает и вырабатывает предложения по осуществлению правовой реформы в России, исследует нормы права, правовые институты и конкретные правоотношения, обобщает практику правоохранительных и законодательных органов, активно участвует в законотворческой деятельности.

Гражданское право как учебная дисциплина призвана обеспечить изучение норм гражданского права и практики их применения на основе полученных наукой гражданского права результатов.

Наука гражданского права и гражданское право как учебная дисциплина тесно взаимосвязаны.

Она включает в себя Общую и Особенную части. Общая часть содержит вопросы, которые имеют отношение ко всем, регулируемым нормами гражданского права отношениям. Особенная часть содержит вопросы, имеющие отношение к отдельным видам обязательств и иных конкретных имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений. Более подробно структура гражданского права изложена в четвертом параграфе данной главы.

Гражданское право как учебная дисциплина наряду с нормами и институтами гражданского права как отрасли права изучает историю его становления и развития, предмет, метод, источники гражданского права, понятие правоотношения и юридических фактов и т.д.

Учебный курс гражданского права предполагает не только изучение гражданского права как отрасли права и науки, но и выработку у студентов практических навыков по применению норм гражданского законодательства применительно к конкретным реальным ситуациям, возникающим в связи с деятельностью участников гражданского оборота.

ТЕМА № 2. Гражданское правоотношение (2 часа)

Понятие и элементы гражданского правоотношения Традиционно правоотношения определяются как складывающуюся на основании гражданско-правовых норм связь между субъектами гражданского права через их права и обязанности, осуществление которых обеспечивается государством. Правоотношение иногда квалифицируют также как особый вид социальных связей субъектов, возникающих и существующих на основе правовых норм.

Что это означает? На почве осуществления своих жизненных интересов люди вступают в разнообразные и многочисленные отношения. Каждое из них представляет собой сложное явление с различными сторонами.

При этом необходимо помнить, что право есть явление социальное, и поэтому юридическим можно назвать только отношение человека к человеку. Соответственно отношение человека к вещи, например, юридическим не признается.

В то же время не все бытовые, социальные отношения могут быть юридическими:

отношение способно принять юридический характер, когда речь идет об актах поведения.

Отношение не поддается праву, когда дело касается мыслей и чувств, а не опосредующих их действий1.

Кроме того, не все бытовые отношения в указанном смысле могут быть признаны юридическими. Как было сказано, юридические отношения устанавливаются нормой права. Фактически правовое отношение — это одна из сторон жизненного отношения, создаваемая нормами права. Соответственно и постичь ее можно лишь путем отвлечения от целого бытового явления.

Правоотношение представляет собой сложную связь, в которой может быть выделен ряд элементов.

Для полной характеристики любого правоотношения необходимо:

1) выявить его содержание и структуру данного содержания; 2) установить основания его возникновения, изменения и прекращения; 3) определить его субъектный состав;

4) показать, что является его объектом.

Возможно и иное понимание правоотношения. Оно заложено в той мысли, что общественное отношение не во всех случаях представляет собой связь между людьми, установленную нормой закона. Для того чтобы закон начал действовать, он должен сначала пройти через сознание каждого конкретного человека. И только после этого могут быть установлены какие-либо связи между людьми. Исходя из этого, правоотношение можно рассматривать не только как отношение между людьми, но и как отношение человека к вещи, отношение человека к окружающей среде (ст. 42 Конституции России).

Иное понимание правоотношения представлено Беловым В.А. в монографии «Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики» (М., 2007).

Гражданские правоотношения — один из видов правоотношений. В силу этого им присущи как общие черты и признаки, характерные для всех правоотношений, так и Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебн. пособ. Т.2. — М., 1995. — С. 169.

Представляется. что Г.Ф. Шершеневич под правом понимал только «позитивное право», исходящее в форме законов от властей данного государства. Это немного непонятно, поскольку в его время существовало и признавалось каноническое право сфера действия которого распространялась также на мысли и чувства человека. Например, греховным считалось чувство ненависти, также как и злые мысли и по отношению к другим людям.

специфические, обусловленные тем, что гражданские правоотношения возникают в результате гражданско-правового регулирования имущественных и некоторых личных неимущественных отношений. Специфические черты и признаки гражданских правоотношений предопределены особенностями самого гражданского права.

Как отмечал Н.М. Коркунов, в отличие от публичного правоотношения, при котором ярче выступает правовая обязанность, для частного правоотношения особое значение приобретает субъективное право1.

К числу особенностей гражданско-правовых отношений относятся следующие моменты:

- субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от друга как в имущественном, так и в организационном плане, в силу чего они самостоятельны, независимы друг от друга, соотносятся друг с другом как равные;

- равенство участников общественных отношений, составляющих предмет гражданско-правового регулирования, заложено в данных отношениях, имманентно присуще им.

На основании вышеприведенного можно дать следующее определение.

Гражданское правоотношение — юридическая связь равных, имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-принудительных мер имущественного характера.

Содержание гражданского правоотношения Юридическое содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников.

Субъективное гражданское право есть мера дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право — сложное юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из юридических возможностей, предоставленных субъекту.

Гражданское правоотношение, установленное между двумя субъектами, предоставляет одному из них власть в осуществлении своих интересов, которой обязан подчиняться другой, принужденный к тому правовым порядком. Это положение Г.Ф.

Шершеневич определял как власть права в субъективном смысле2.

Субъективное право — это отражение обязанностей. Возложенных на других лиц и без них не мыслимо.

Традиционно моделью субъективного гражданского права, включающего в свое содержание всю триаду правомочий, является субъективное право собственности.

Собственник обладает юридической возможностью требовать от всех лиц, чтобы они не нарушали принадлежащее ему право собственности3. Он также может притязать на применение к правонарушителю мер государственно-принудительного воздействия. Но главное в содержании субъективного права собственности — правомочие субъекта на собственные действия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению.

Коркунов Н.М. Лекции об общей теории права. — СПб., 1909. — С. 140—141.

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебн. пособ. — М., 1995. — Т. 2. — С. 184.

Существование так называемых абсолютных правоотношений, обязанной стороной в которых является неопределенный круг лиц, признается далеко не всеми юристами.

Деление правоотношений на абсолютные и относительные оспаривалось, в частности, Л.И. Петражицким.

При анализе субъективного права необходимо учитывать и такую сторону гражданского правоотношения, как интерес. Право не возникает без интереса. Однако оно может прекратиться с утратой интереса.

Субъективное право можно определить как власть осуществлять свой интерес, обеспеченная нормами объективного права. В то же время субъективное право — это власть не только обеспеченная, но и ограниченная. Это мера свободы в смысле свободы действий, направленных к осуществлению защищаемого интереса.

Субъект права не смеет выходить за отведенные ему пределы, так как он рискует задеть чужие, обеспеченные тем же объективным правом интересы. Таким образом, всякое субъективное право — это не только мера возможного поведения, но также и мера поведения, дозволенного управомоченному лицу законом. Независимо от того, возникает ли субъективное право помимо воли управомоченного субъекта (право требовать возмещения причиненного вреда и т.д.) или оно возникает в результате волевых действий самого управомоченного (например. В результате заключения договора), содержание его всегда предопределено законом, который либо прямо предписывает управомоченному лицу определенное поведение, либо его санкционирует 1.

Субъективная обязанность — мера должного поведения участника гражданского правоотношения. Сущность обязанностей кроется в необходимости совершения субъектом определенных действий или воздержания от социально вредных действий.

В гражданских правоотношениях выделяют два типа обязанностей — пассивный и активный, что обусловлено наличием в гражданско-правовом регулировании общественных отношений двух способов законодательного закрепления обязанностей — позитивного обязывания и метода запретов (негативного обязывания).

Определенным своеобразием в гражданском праве обладают общерегулятивные запреты, налагающие на всех субъектов гражданских правоотношений обязанности принципиального характера — соблюдать требования законов и правовых актов;

осуществлять субъективные гражданские права разумно и добросовестно.

Социальное назначение гражданско-правовых обязанностей активного типа состоит в побуждении субъектов к совершению общественно полезных действий.

Содержание обязанностей активного типа может быть сложным — в рамках общего требования включать в себя «подтребования». Так, в обязанности по передаче имущества в рамках общего требования совершить действия по передаче имущества обособляются подтребования к качеству и комплектности передаваемого имущества.

Несколько слов целесообразно сказать и о соотношении субъективного и объективного права. Поскольку логически и генетически объективное право предшествует субъективному, нормы объективного права создают массу субъективных прав. При этом не всякие нормы объективного права создают субъективные права, но субъективные права образуются только нормами объективного права. Таким образом, существование субъективных прав без объективного права невозможно. Точно так же в литературе утверждается: если правовая обязанность основывается на норме права, то не может быть правовой обязанности вне норм права.

Однако таким утверждением отвергается фактически возможность существования так называемых натуральных обязательств, которые характеризуются незащищенностью иском, но то же время создают правовые последствия. К этой группе обязательств можно отнести, например, алеаторные обязательства в отношении игр и пари.

Структура содержания гражданского правоотношения может быть простой и сложной. Элементарно простой выглядит структура содержания правоотношения, возникающего между заемщиком и заимодавцем, без права заимодавца на получение Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. — М., 1992. — С.

32.

процентов. Единственному праву заимодавца требовать возврата долга по истечении срока займа корреспондирует единственная обязанность заемщика вернуть долг.

Большинству гражданских правоотношений присуща сложная структура содержания. Примером может служить структура содержания правоотношения, возникающего на основании договора поставки. Помимо главного права покупателя требовать передачи купленных товаров и его главной обязанности уплатить за товар и корреспондирующих им главных прав и обязанностей продавца, у сторон возникают многочисленные права и обязанности, связанные с исполнением и осуществлением главных прав и обязанностей. К числу таковых можно отнести права и обязанности сторон по способам и формам расчетов за поставленный товар; способам выборки и доставки товара; порядку и методам приемки товара по количеству и качеству;

ответственному хранению товара и т.п.

Разграничение структур содержания гражданских правоотношений на простые и сложные имеет важное практическое значение, состоящее в следующем.

Во-первых, в различных правоотношениях со сложной структурой содержания мы нередко встречаем однородные элементы.

Во-вторых, структура содержания гражданских правоотношений может быть комплексной, включать структурные образования, которые могут существовать и в качестве самостоятельных правоотношений.

Субъектами гражданских правоотношений могут быть:

физические лица (граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства);

юридические лица (российские, иностранные, международные), государственные и административно-территориальные (публично-правовые) образования, обладающие гражданской правосубъектностью.

Действующее гражданское законодательство относит к числу последних Российскую Федерацию, ее субъектов и муниципальные образования.

Здесь необходимо сделать несколько пояснений. Лицо становится субъектом права не в силу своих способностей или происхождения. Субъект права — это не то же самое, что человек, это только одно его свойство, созданное объективным правом1.

Некоторые авторы полагают возможным признать существование коллективных субъектов права, имеющих коллективные права, отличные от прав каждого из входящих в объединение субъектов — физических или юридических лиц. Таковыми являются семья, родовая община малочисленных народов Севера, религиозные группы, холдинга, финансово-промышленные группы и т.д.

Однако некоторые исследователи полагали, что в отдельных случаях возникают права, хотя нет человека, к которому бы они были прикреплены. Это — так называемые бессубъектные права. Примером такого правоотношения часто называют наследство, как совокупность прав, не принятых пока наследником.

Традиционно доктрина отвергает такой подход к определению структуры правоотношения.

Еще не вступив ни в одно гражданское правоотношение лицо наделяется законом правосубъектностью, то есть определенной социально-правовой способностью быть участником соответствующих гражданско-правовых отношений.

Реализация правосубъектности проявляется в участии в различных по содержанию и характеру гражданских правоотношениях. В таком случае лицо становится не только обладателем правосубъектноти, но и носителем конкретных субъективных прав и обязанностей.

Предпосылками и составными частями гражданской правосубъектности являются правоспособность и дееспособность субъектов.

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Учебное пособие. — М., 1995. — Т. 2. — С. 173.

Правоспособность, по определению Г.Ф. Шершеневича, это «правовая личность», способность стать и быть субъектом права. Правоспособность выступает не особым правом, а условием правообладания.

Иными словами, правоспособность — это способность быть субъектом права, в том числе помимо своей воли, в то время как дееспособность — это соответственно способность сделаться субъектом права актом своей воли.

Правоспособность не является естественным свойством личности. Это порождение объективного права. Поэтому правоспособность не может зависеть от частной воли, ее невозможно расширить.

Юридические лица и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами гражданской правосубъектности. Малолетние дети и совершеннолетние граждане, признанные недееспособными, являются субъектами гражданских прав, будучи только правоспособными. Так, малолетние дети могут наследовать имущество. Но практическое осуществление имущественных прав малолетнего или недееспособного гражданина требует участия дееспособных лиц — родителей, усыновителей, опекунов (об этом подробнее см. гл. 6 настоящего учебника). Активная, самостоятельная деятельность субъектов в социально-экономической жизни возможна лишь при наличии у них всех элементов гражданской правосубъектности.

В гражданско-правовых отношениях различают активную и пассивную стороны.

Активной стороной выступает субъект права, их состав, как правило, пределен.

Пассивной стороной является субъект обязанности, который как может быть определен, так и не определен (все лица, подчиненные власти данного государства). Еще эти стороны обозначают как управомоченную и обязанную.

Как на управомоченной, так и на обязанной стороне могут выступать одно или несколько лиц (субъектов).

Состав участников гражданского правоотношения может изменяться в порядке правопреемства, под которым понимают переход прав и обязанностей от одного лица — правопредшественника к другому лицу — правопреемнику, заменяющему его в правоотношении. Правопреемство бывает двух видов: универсальное (общее) и сингулярное (частное).

Правопреемство не допускается в тех случаях, когда права и обязанности носят личный характер (права на имя, авторство, обязанность по возмещению вреда и т.п.) либо имеется прямое запрещающее предписание закона.

Объект правоотношения. Всякое гражданское правоотношение имеет свой объект, в качестве которого выступает то, по поводу чего возникает и осуществляется деятельность его участников.

Деятельность субъектов гражданских правоотношений ограничена пределами субъективных гражданских прав и обязанностей. Но как любая человеческая деятельность, деятельность субъектов гражданских правоотношений, в результате которой возникают, осуществляются и исполняются субъективные гражданские права и обязанности, не может быть беспредметной. Она всегда направлена на существующие материальные и идеальные блага либо на их создание.

В силу этого гражданские правоотношения оказываются связанными с системой реальных жизненных отношений, с материальными и духовными ценностями общества через деятельность субъектов по приобретению, осуществлению и исполнению субъективных гражданских прав и обязанностей.

Предмет деятельности субъектов гражданского правоотношения традиционно именуется объектом правоотношения. Его составляют существующие материальные и идеальные блага либо процесс их создания.

Следует обратить внимание, что поведение обязанного субъекта, как средство достижения цели деятельности лица, не рассматривается как объект правоотношения.

Объект гражданского правоотношения заключается в благах, обеспечиваемых правом как цель деятельности субъектов.

Большинство правоведов рассматривают объект как необходимый элемент структуры правоотношения, однако в литературе высказывались и противоположные суждения. Сторонники вынесения объекта за рамки правоотношения приводят различные аргументы.

Р.О. Халфина полагала, что «поскольку правоотношение представляет собой идеологическое отношение в его содержание не могут входить предметы материального мира, являющиеся объектами различных видов правоотношений»1. Это, по ее мнению, позволило бы снять вопрос о безобъектных правоотношений, допуская возможность существования последних. Однако любое общественное отношение предметно детерминировано. Безобъектное правоотношение также бессмысленно, как и беспредметная деятельность, на что неоднократно указывалось в литературе.

Руководствуясь системным подходом при исследовании правоотношения, В.Н.

Протасов пришел к выводу, что «правоотношение в строгом структурном смысле не содержит вообще никаких элементов, а в правоотношении как системе таковыми являются только его участники, субъекты. Поэтому объект в любом случае будет находиться за пределами правоотношения»2.

Материальные блага в их естественном состоянии или произведенные людьми в гражданском праве называются вещами. Вещи, включая деньги и ценные бумаги, наряду с имущественными правами именуются имуществом. Процесс создания материальных и духовных благ именуется либо производством работ, либо оказанием услуг.

Идеальные блага выступают:

в виде продуктов (результатов) интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т.д.);

в виде личных неимущественных и иных нематериальных благ (честь, достоинство, личное имя, тайна частной жизни и т.д.).

Применительно к структуре правоотношения объект рассматривается как его часть.

Из чего следует, что объект правоотношения должен присутствовать в течение всего периода существования этого правоотношения.

В литературе была высказана и иная точка зрения на объект правоотношения. В советской доктрине была обоснована теория, согласно которой объектом правового отношения является 1) предмет правового регулирования, т.е. общественные отношения, введенные в рамки данного правоотношения и на которые направлено влияние этого правоотношения, и 2) его реальное основание3. Например, в договоре купли-продажи объект правоотношения — это конкретные общественные отношения собственности, заключающиеся в передаче имущества и уплате цены. Соответственно передаваемое имущество и соответствующая денежная сумма являются объектами конкретных прав и обязанностей.

Виды гражданских правоотношений Классификация гражданских правоотношений создана прежде сего в теоретических целях. Практическое значение классификации правоотношений состоит в правильном уяснении прав и обязанностей сторон, определении круга правовых норм, подлежащих применению в процессе возникновения, реализации и прекращения правоотношения.

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. — М., 1974. — С. 212.

Протасов В.Н. Правоотношение как система. — М., 1991. — С. 84.

Стальгович А.К. Некоторые вопросы социалистических правовых отношений // Советское государство и право. — 1957. — № 2. — С. 30.

По характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов различаются абсолютные и относительные правоотношения; по объекту разделяются правоотношения имущественного и неимущественного характера; по способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются вещные и обязательственные правоотношения.

Можно также выделить правоотношения, элементом содержания которых являются корпоративные и преимущественные права.

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Юридические факты и их составы Понятие юридического факта. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений — это определенный комплекс различных по своему содержанию взаимосвязанных юридических явлений, взаимодействие которых влечет за собой движение гражданского правоотношения. То есть в данном случае речь идет об основаниях динамики правоотношения в целом.

К ним относят прежде всего нормативные основания как нормы права, регулирующие определенный вид общественных отношений. Кроме того, говорят о правосубъектных основаниях динамики правоотношения, которые определяют способность лица к участию в том или ином виде гражданских правоотношений. И наконец, выделяют юридико-фактические основания динамики правоотношения, которые представляют собой определенные факты реальной действительности, с наличием которых правовые нормы связывают возникновение, изменение и прекращение соответствующих прав и обязанностей правосубъектного лица (юридические факты).

Юридические факты — факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений.

Юридические факты разнообразны и классифицируются по различным основаниям.

По признаку зависимости от воли субъектов они подразделяются на действия и события.

Кроме того, в литературе было высказано мнение, что нельзя свести фактические обстоятельства, с которыми связано возникновение правоотношения, только к действиям и событиям. Бывает, что для возникновения правоотношения требуется ряд последовательно совершившихся фактов. Или бывают такие обстоятельства, предусмотренные в норме права, которые не являются ни событиями не действиями. Или бывают факты, длящиеся в виде пребывания лиц в определенном состоянии (брак, служба, состояние в живых)1.

Юридические факты — действия. В действиях проявляется воля субъектов — физических и юридических лиц. При этом по устоявшемуся представлению действие определяется применительно к данной ситуации как единство воли и ее изъявления.

По признаку дозволенности законом действия бывают правомерные и неправомерные.

Юридические акты — правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

Основным видом гражданско-правовых юридических актов являются сделки. При этом, поскольку большинство сделок представляет собой договоры, говорят, что в понятии договор (сделка) смешиваются два разных понятия — договор (сделка) как юридический факт и договор (сделка) как форма существования правоотношения2.

Стальгович А.К. Указ. соч. — С. 31.

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. — М., 1958. — С. 117.

Поэтому юридическим фактом — сделкой следует считать действие, направленное на движение конкретного правоотношения. В отличие от этого само правоотношение, основанием движения которого является договор — сделка, точнее именовать договорным правоотношением.

Наряду с гражданско-правовыми актами гражданские правоотношения могут порождаться административными актами государственных органов и органов местного самоуправления, предусмотренными законом и иными правовыми актами в качестве основания возникновения гражданских правоотношений. Такие акты являются по своей природе ненормативными и непосредственно направлены на возникновение гражданских прав и обязанностей у конкретного субъекта — адресата акта.

В условиях рыночной экономики в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей выступают качественно иные административные акты. Например, одним из основных средств упорядочения рыночных отношений является лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. Выдача государственным органом или органом местного самоуправления какому-либо субъекту права лицензии означает предоставление ему права осуществлять, не выходя за границы лицензии, определенную деятельность (например, оказание платных юридических, банковских услуг и т.д.), либо совершать определенные сделки (например, внешнеэкономические по вывозу стратегически важного сырья, валютные операции, связанные с движением капитала, и т.д.).

Другой разновидностью административных актов, порождающих гражданские права и обязанности, являются акты, подобные вынесению органами государственной власти или местного самоуправления решений об изъятии земельных участков, которые не используются в соответствии с их назначением, а также подобные реквизиции имущества, при которой в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества возмездно изымается у собственника по решению государственного органа.

Важную роль в процессе возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений играют такие административные акты, как государственная регистрация юридических действий и событий. Особым видом юридических актов являются судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности. В качестве примера можно привести решения о признании права собственности на самовольное строение при условии, что земельный участок в установленном порядке будет предоставлен застройщику; о принудительном заключении договора на условиях, определенных в судебном решении, и им подобные.

Юридические поступки — правомерные действия субъектов, с которыми закон связывает определенные юридические последствия независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того или иного правового результата. Например, к числу таких юридических фактов относятся находка потерянной вещи, обнаружение клада. Эти действия, если даже субъекты не предполагали этого, при определенных условиях порождают у них право собственности на найденную вещь, обнаруженный клад.

Несомненно, что к юридическим поступкам относится и создание произведений литературы, науки и искусства. Авторское право на эти результаты интеллектуальной деятельности возникает в силу самого факта их создания. Автор может даже и не знать о комплексе прав, которые возникают у него, но он становится их обладателем при наличии самого факта создания произведения.

В силу отмеченного нельзя отнести к юридическим поступкам создание изобретения, полезной модели и промышленного образца, так как права на изобретение, полезную модель и промышленный образец могут возникнуть при признании указанных технических решений таковыми патентным ведомством и выдаче патентов на изобретение, промышленный образец и свидетельства на полезную модель.

Юридические факты — события. События — явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли человека.

События подразделяются на абсолютные и относительные.

Близки к относительным событиям такие юридические факты, как сроки. Сроки по происхождению зависят от воли субъектов или воли законодателя, но течение сроков подчинено объективным законам течения времени. Сроки играют самостоятельную и многогранную роль в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений. В одних случаях наступление или истечение срока автоматически порождает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности (например, авторское право наследников прекращается из одного факта истечения 70 лет со дня смерти автора), в других — наступление или истечение срока порождает гражданско-правовые последствия в совокупности с определенным поведением субъектов (например, просрочка исполнения обязательства может служить основанием возложения ответственности при наличии виновных действий должника или кредитора; истечение срока приобретательной давности при условии добросовестного, открытого и непрерывного владения субъектом не своим имуществом может породить у него право собственности на это имущество и т.п.).

Юридические составы. Возникновение, изменение или прекращение правоотношений может быть обусловлено одним юридическим фактом или совокупностью юридических фактов, которая именуется юридическим составом.

В юридические составы могут входить в различных комбинациях как действия, так и события. В одних случаях юридические составы порождают правовые последствия при условии возникновения составляющих их юридических фактов в строго определенном порядке и наличия их вместе взятых в нужное время.

В других случаях юридические составы порождают правовые последствия только при наличии всех вместе взятых необходимых юридических фактов независимо от того, в какой последовательности они возникли.

Особую разновидность юридических составов в механизме гражданско-правового регулирования представляют собой те составы, обязательным элементом которых является такой юридический факт, как государственная регистрация действия или события.

На практике также возникает вопрос, имеет ли юридическое значение возникновение одного элемента юридического состава?

Из того обстоятельства, что один и тот же юридический факт может служить основанием возникновения одного правоотношения и в то же время входить в юридический состав, служащий основанием возникновения другого правоотношения, нельзя сделать вывод, будто и незавершенный юридический состав порождает юридические последствия. То есть только завершенный состав становится юридическим.

До данного момента никакие юридические последствия для данного правоотношения не наступают.

ТЕМА №3. Осуществление и защита гражданских прав (2 часа)

Понятие и способы осуществление гражданских прав и исполнения обязанностей Осуществление гражданских прав можно определить как основанную на волеизъявлении управомоченного лица (или его представителя) реализацию потенциальной возможности, составляющей содержание субъективного гражданского права.

Осуществление гражданских прав возможно путем совершения юридических и (или) фактических действий.

Принципы осуществления гражданских прав1:

1. Свобода осуществления права.

2. Сохранение субъективного права и в случае отказа управомоченного лица от его осуществления.

3. Добросовестность, разумность и справедливость при осуществлении гражданских прав.

Исполнение гражданских обязанностей означает совершение обязанным лицом определенных действий либо воздержание его от совершения определенных действий, составляющих содержание данной обязанности.

Учитывая то, что в правоотношении субъективные права и обязанности являются взаимокорреспондирующими, исполнение обязанности находится в тесной взаимосвязи с осуществлением субъективного гражданского права. Таким образом, исполнение обязанности должным образом направлено на удовлетворение интересов управомоченного лица.

По своему характеру субъективные обязанности могут носить активный либо пассивный характер. Обязанность является активной, если из ее содержания вытекает, что обязанный субъект должен совершить определенные действия. При этом интересы управомоченного лица (продавца) удовлетворяются за счет совершения такого действия.

Обязанности могут носить пассивный характер, предполагающий запрет совершения каких-либо действий. Соответственно, в этом случае обязанный субъект будет считаться должным образом исполнившим обязанность, если он не совершит какие-либо действия.

Пассивный характер носят обязанности в абсолютных правоотношениях.

Основным принципом исполнения субъективных обязанностей является их надлежащее исполнение. Принцип надлежащего исполнения обязанностей раскрывается в том, что обязанность должна быть исполнена надлежащим лицом, надлежащему лицу, надлежащим способом, в надлежащем месте и в надлежащий срок.

Гражданское законодательство допускает возможность осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей как непосредственно управомоченным или обязанным лицом, так и другими лицами, действующими от их имени и в их интересе, представителями.

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом Одним из принципов гражданского права является принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Данный принцип имеет два аспекта.

Во-первых, это означает, что в отношении субъективных гражданских прав должны быть созданы условия для такого беспрепятственного осуществления. Конституция РФ гарантирует защиту прав и свобод граждан государством (ч. 1 ст. 45).

Во-вторых, осуществление субъективных гражданских прав ставится в зависимость от собственного усмотрения управомоченных лиц (п. 1 ст. 9 ГК РФ), которые приобретают и осуществляют гражданские права «своей волей и в своем интересе» (п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Однако возможность осуществления субъективных гражданских прав не является безграничной. Учитывая то, что человек живет в обществе, его действия по реализации своих прав не должны ущемлять права и интересы других лиц, общества и государства.

Конституция РФ в связи с этим устанавливает запрет – «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (ч. 3 ст.

Вопрос о принципах осуществления гражданских прав до конца в юридической науке не разрешен. Существуют разные подходы к этой проблеме. См., напр.: Белов В.А.

Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. – С. 399-402.

17). Аналогичное правило, правда, в несколько иной формулировке, закреплено в абз. 1 п.

1 ст. 10 ГК РФ – «Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)».

В юридической науке действия, направленные на причинение вреда другому лицу, принято именовать шиканой1. Кроме запрета шиканы федеральным законом могут вводиться дополнительные ограничения гражданских прав, если это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 55 Конституции РФ, абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ).

В частности, ст. 10 ГК устанавливает еще один предел для осуществления гражданских прав - не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения правил, установленных ст. 10 ГК РФ, суд может отказать лицу в защите его субъективного гражданского права (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

В отношении отдельных субъективных гражданских прав могут устанавливаться дополнительные пределы осуществления, характерные только для данного права.

Понятие и содержание права на защиту Защита гражданских прав означает совершение действий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений субъективных гражданских прав, а также на обеспечение восстановления положения существовавшего до нарушения права.

В теории гражданского права принято выделять две формы защиты гражданских прав: юрисдикционную и неюрисдикционную.

Юрисдикционная форма означает обращение за защитой права к компетентным органам. Юрисдикционная форма имеет два проявления: защита в судебном порядке и защита в административном порядке. По общему правилу (п. 1 ст. 11 ГК РФ) защиту гражданских прав осуществляет суд, в том числе суд общей юрисдикции, арбитражный суд или третейский суд.

Защита в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом, причем решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд.

Неюрисдикционная форма предполагает, что защита прав осуществляется лицом самостоятельно без обращения за помощью к государству. Неюрисдикционная форма имеет два проявления: самозащита права и меры оперативного воздействия2.

Основные способы защиты гражданских прав перечислены в ст. 12 ГК РФ:

- признание права;

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки;

- признание недействительным решения собрания;

Подробнее о шикане и злоупотреблении правом см.: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав (Раздел I) // В кн.: Грибанов В.П.

Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2000. – С. 20-103; Белов В.А.

Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. – С. 362-363.

Подробнее о неюрисдикционной форме защиты прав см.: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав (Раздел II) // В кн.: Грибанов В.П.

Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. – С. 104-163.

- признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

- самозащита права1;

- присуждение к исполнению обязанности в натуре;

- возмещение убытков;

- взыскание неустойки;

- компенсация морального вреда;

- прекращение или изменение правоотношения;

- неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.

Этот перечень, однако, не является исчерпывающим и законом могут быть предусмотрены иные способы защиты гражданских прав. Так применительно к защите права собственности существует два специальных способа – виндикационный иск (ст. 301 ГК РФ) и негаторный иск (ст. 304 ГК РФ). Для защиты имущественных прав автора произведения науки, литературы, искусства – уплата компенсации взамен возмещения убытков или взыскания дохода, полученного правонарушителем.

Ограничения гражданских прав как способ защиты прав и законных интересов В ст. 45 Конституции РФ указано: «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина гарантируется». В развитие этого конституционного положения ст. 12 Гражданского кодекса РФ предусматривает основные способы защиты гражданских прав.

Приведенный законом перечень способов защиты не является исчерпывающим и допускает возможность установления иных способов защиты гражданских прав. Такие способы могут быть предусмотрены только законом. В связи с этим представляют определенный интерес установленные федеральным законом ограничения прав и свобод одних лиц с целью защиты прав и законных интересов других. Такие ограничения допускаются Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Одной из актуальнейших проблем гражданского права в настоящее время является установление ограничений на пути необоснованного, произвольного и чрезмерного вмешательства государства (публичной власти) в экономику и имущественный оборот.

При этом в неменьшей степени нуждаются в ограничениях и иные участники имущественного оборота (товаропроизводитель, продавец, потребитель).

Поскольку право выступает в качестве регулятора общественных отношений, ограничения права собственности следует также рассматривать в качестве одного из способов правового регулирования имущественных отношений. В связи с этим категория «ограничение права» нуждается в уточнении как элемент механизма правового регулирования отношений, являющихся объектом гражданского права.

Дискуссия Существуют и другие точки зрения. Например, С.С. Алексеев пишет, что «ограничение или, напротив, расширение прав - это вопрос не о способах, а об объеме регулирования, о границах имеющихся у лиц прав, которые характеризуют результат юридического регулирования. Достигается же такой результат при помощи указанных 1 Следует, видимо, согласиться с теми из авторов, кто считает неправильным включение самозащиты в число способов защиты права, поскольку самозащита является не способом, а формой защиты гражданских прав и может иметь свои способы реализации.

ранее способов правового регулирования - путем сужения дозволений, новых запрещений, дополнительных позитивных обязываний»1.

Такой подход совершенно неприемлем для усвоения сущности ограничений гражданских прав. Ограничения не уменьшают объем конкретного субъективного права.

Здесь можно говорить только о сужении возможности осуществления определенного субъективного права. Ограничениям права в механизме правового регулирования общественных отношений отводится совершенно иная роль. Рассмотрение правовых ограничений применительно к отдельным субъективным правам с точки зрения их объема и границ с позиций современных подходов, закрепленных в ГК РФ, представляется не совсем оправданным.

Следует различать понятия «правовые ограничения» и «ограничения права».

Правовые ограничения представляют собой совокупность элементов механизма правового регулирования, направленных на установление пределов (границы) дозволенного поведения субъектов. Правовые ограничения обозначают или очерчивают сферу возможного, дозволенного поведения, внутри которой субъект может свободно реализовать свою правоспособность при наличии соответствующих юридических фактов.

К правовым ограничениям относятся ограничения дееспособности, ограничения правоспособности, запреты и обязывания2.

Конституционную основу ограничений права собственности составляет ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что гражданские права могут быть ограничены только «в целях защиты» (п. 2 ст. 1 ГК РФ), т.е. для устранения нарушений жизненно важных субъективных гражданских прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Они позволяют в рамках собственных границ конкретного субъективного права очень гибко учитывать и обеспечивать наиболее важные права и законные интересы других лиц и общества в целом. Границы права призваны обозначить охраняемые рубежи свободы личности внутри обозначенных пределов.

Охрана имущественных прав граждан и юридических лиц осуществляется и с помощью норм гражданского права, обеспечивающих регулирование и развитие имущественных товарно-денежных отношений. Гражданско-правовая охрана в широком смысле представляет собой совокупность всех способов и средств, предусмотренных нормами гражданского права, которые обеспечивают нормальное и беспрепятственное развитие экономических отношений общества3.

Гражданско-правовая охрана в узком смысле представляет собой совокупность правовых норм, устанавливающих неблагоприятные последствия для нарушителей гражданских прав. Они применяются в связи с правонарушениями и обеспечивают восстановление нарушенных прав. В данном случае имеет место защита нарушенного права. Защиту права собственности следует рассматривать как составную часть более широкого понятия защиты гражданских прав. К числу гражданско-правовых способов Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М., 1989. С.

65.

См.: Камышанский В.П. Пределы и ограничения права собственности. Волгоград, 2000. - С. 52.

Гражданское право России. Часть первая: Учебник / Под ред. З.И. Цыбуленко. - М., 1998. - С. 335.

защиты относят как специальные (прежде всего вещно-правовые), так и общие способы защиты гражданских прав.

Проблемы ограничений права собственности в настоящее время приобретают особую актуальность. Они имеют место не только при реализации собственником права на защиту, но и в процессе пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом.

Общие теоретические исследования ограничений права, выявление и анализ их существенных признаков и видов позволяет с большей глубиной, последовательностью и обоснованностью рассматривать проблемы ограничения права собственности как одного из важнейших элементов содержания субъективного права собственности участников гражданского оборота.

Ограничение как способ защиты гражданских прав следует понимать двояко с точки зрения защищаемых прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Они направлены на две группы субъектов общественных отношений. С одной стороны – это лицо, чьи права ограничиваются в интересах общества или отдельно взятой личности. В этом случае гражданин или юридическое лицо в интересах общества или отдельно взятой личности вынуждены нести определенные издержки. Здесь ограничение субъективного права носит явно выраженный социальный характер и преследует, прежде всего, интересы общества. С другой стороны ограничения направлены на защиту законных интересов самого лица, чьи права ограничиваются. Экономия товаропроизводителя на природоохранных мероприятиях может привести в обозримом будущем к экологической катастрофе, оттоку рабочей силы и остановке производства в отдельно взятой местности.

Жесткие природоохранные ограничения понуждают собственника не нарушать экологию.

Самозащита гражданских прав Как мы уже отмечали выше, неюрисдикционная форма защиты гражданских прав может иметь два проявления: самозащита права и меры оперативного воздействия, хотя многими авторами меры оперативного воздействия рассматриваются в рамках самозащиты права1.

Самозащита права означает совершение фактических действий (например, необходимая самооборона, действия, направленные на пассивное обеспечение сохранности имущества – укрепление дверей, установка охранной сигнализации, использование сторожевой собаки). Соответственно самозащита может носить активный и пассивный характер.

Следует иметь в виду, что самозащита не может быть безграничной. В соответствии со ст. 14 ГК РФ способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. В случае если лицо выходит за такие пределы возникает ситуация самоуправства. А самоуправство в зависимости от наступивших последствий само по себе является противоправным деянием, за которое установлена уголовная (ст. 330 УК РФ) ответственность.

Вместе с тем следует отметить, что вопрос соразмерности самозащиты является достаточно спорным и решается в каждом конкретном случае индивидуально.

Меры оперативного воздействия – это действия юридического характера.

Наиболее часто используется такая мера оперативного воздействия как направление претензии (рекламации) с предложением добровольно устранить допущенное нарушение права.

Претензионный порядок может быть предусмотрен законом или договором в качестве обязательной досудебной процедуры урегулирования спора. Так, например, ГК РФ устанавливает, что право на подачу иска в суд о расторжении договора возникает у См., напр.: Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. – С. 407.

стороны лишь после получения отказа на предложение расторгнуть договор от другой стороны либо вообще неполучения ответа (п. 2 ст. 452 ГК РФ). Обязательный претензионный порядок установлен Уставом железнодорожного транспорта РФ (ст. 120) по спорам, связанным с перевозками грузов железнодорожным транспортом и рядом других нормативных актов.

Вместе с тем в предпринимательской практике сложилось деловое обыкновение в любом случае до предъявления иска направлять нарушителю права предложение о добровольном устранении нарушения, независимо от того предусмотрена законом или договором обязательная претензионная процедура или нет.

В качестве других мер оперативного воздействия могут рассматривать односторонний отказ от исполнения договора, приостановка исполнения встречных обязательств и т.п.

ТЕМА №4. Субъекты гражданских прав (2 часа)

Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений Гражданско-правовая индивидуализация гражданина (физического лица). Для осуществления и защиты прав лица и устойчивости гражданских правоотношений необходима его индивидуализация как субъекта гражданского права. Среди средств индивидуализации физического лица существенными являются имя гражданина и его место жительства Имя гражданину дается при рождении. Согласно ст. 19 ГК РФ каждый гражданин имеет право на имя. Физическое лицо приобретает права и обязанности под своим именем. В широком смысле оно включает в себя фамилию, собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

Родители свободны в выборе собственного имени своему ребенку. Они вправе дать ребенку любое имя, какое они пожелают. Имя ребенку выбирают оба родителя. При регистрации рождения по заявлению одного из них предполагается, что другой согласен с выбранным именем (см. ст. 58 СК РФ).

Отчество ребенка определяется именем отца. При этом следует иметь в виду, что ныне действующий Семейный кодекс относит решение вопроса о присвоении ребенку отчества к компетенции субъектов Российской Федерации.

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если родители носят разные фамилии, то вопрос о фамилии ребенка решается по соглашению между ними, если иное не предусмотрено законодательством субъектов Российской Федерации. В данном случае субъекты Федерации также вправе установить иные правила выбора фамилии ребенку в соответствии со своими национальными традициями. Однако принимаемые ими нормы не должны нарушать принципа равноправия супругов в браке. Таким нарушением может быть, например, правило о том, что фамилия ребенка всегда определяется только фамилией отца.

Право на имя — важнейшее неимущественное право гражданина (физического лица). Право на имя является нематериальным благом, оно неотчуждаемо и непередаваемо (ст. 150 ГК РФ). Нельзя смешивать право на присвоение имени с самим правом на имя. Содержание права на имя включает правомочия по владению, пользованию и распоряжению именем1.

Правомочие по владению именем состоит в том, что гражданин обладает определенным именем, закрепленным в официальных документах (свидетельстве о См.: Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И.

Масляева. — М.: Юристъ, 2000. — С. 161.

рождении, паспорте, военном билете и др.) и зарегистрированным в органе записи актов гражданского состояния.

Правомочие пользования именем означает возможность гражданина требовать от других лиц, чтобы они называли его надлежащим образом; использовать псевдоним (вымышленное имя) в случаях и порядке, предусмотренных законом; давать разрешение на использование своего имени другими лицами безвозмездно или возмездно.

Правомочие распоряжения именем проявляется в возможности переменить (изменить) имя, разрешить наследнику в завещании использовать свое имя после смерти.

Согласно статье 58 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» лицо, достигшее возраста 14 лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество.

Закон прямо не предусматривает возможности перемены отчества ребенка, не достигшего возраста 14 лет, так как это связано с изменением имени отца. Только в случае государственной регистрации перемены имени отцом изменяется отчество его несовершеннолетних детей. При этом их отчество исправляется в записи акта о рождении.

Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. На него возлагается обязанность принимать необходимые меры для уведомления своих кредиторов и должников о перемене имени. Гражданин несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени (п. 2 ст. 19 ГК РФ).

Лицо, переменившее имя, вправе требовать внесения за свой счет соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя.

Согласно пункту 4 ст. 19 ГК РФ запрещается приобретать права и обязанности под именем другого лица. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с правилами ГК РФ. В случае, если будет иметь место искажение кем-либо имени гражданина или использование имени способами либо в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию, то следует применять нормы ст. 152 ГК РФ о защите указанных нематериальных благ.

Правоспособность граждан (физических лиц). Для участия в гражданских правоотношениях физические лица должны обладать гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью. В юридической литературе правоспособность и дееспособность иногда объединяются понятием правосубъектность. В самом общем виде правосубъектность может быть охарактеризована как основанная на нормах права юридическая способность лица быть участником правоотношений. Таким образом, понятие правосубъектности является обобщающей категорией, отражающей правовое положение гражданина как субъекта права.

Согласно статье 17 ГК РФ гражданская правоспособность — это способность субъекта иметь гражданские права и нести обязанности.

Признаком правоспособности является абстрактный характер имеющейся у лица возможности быть носителем прав и обязанностей. Правоспособность — общая предпосылка, на основе которой при наличии определенных юридических фактов у лица возникают субъективные права и обязанности. Поэтому правоспособность нельзя отождествлять с конкретными субъективными правами. Субъективное право — элемент правоотношения, а правоспособность — свойство субъекта права.

В юридической литературе имеет место и другая позиция, в частности некоторые ученые полагают, что правоспособность человека означает способность иметь определенные права и обязанности, которую обеспечивает система законодательства;

следовательно, она представляет собой определенное субъективное право (см.: Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник в 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — С. 141; Братусь С.Н.

Субъекты гражданского права. — М., 1950. — С. 5—6; Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. — Рига, 1976. — С. 51).

За каждым гражданином закон признает способность иметь множество имущественных и личных неимущественных прав, но конкретный гражданин никогда не может иметь весь их «набор» одновременно. Если гражданин в данное время обладает правами, которыми не обладает другой, то это не означает, что у них разная правоспособность. Поэтому нельзя смешивать способность к обладанию правами с самими правами, отождествлять юридическую способность лица и то, для чего она дана.

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения (п. 2 ст. 17 ГК РФ). Момент рождения определяется по данным медицинской науки. Медицина, как правило, руководствуется критерием начала самостоятельного дыхания лица.

Правоспособность гражданина прекращается биологической смертью в момент, когда возврат к жизни исключен.

Кроме биологической смерти, при которой начинаются необратимые процессы в организме человека, в медицине выделяют состояние клинической смерти, когда происходит остановка работы отдельных органов, однако существует возможность восстановления жизнеспособности организма.

К правовым последствиям смерти приравнено объявление гражданина умершим судом.

Содержание правоспособности составляет способность иметь предусмотренные законодательством права и обязанности. Примерный перечень имущественных и личных неимущественных прав, которыми могут обладать граждане, дается в статье 18 ГК РФ.

Правоспособность едина для всех, вне зависимости от каких-либо обстоятельств.

Содержание правоспособности зависит всецело от ее государственного признания. В отношениях же носителя правоспособности с другими лицами формируются конкретные правомочия и обязанности, состав которых не остается неизменным для каждого отдельного правосубъектного лица. Но правоспособность — не конкретные права и обязанности, а абстрактная и всеобщая предпосылка обладания ими, которая не может дифференцироваться при сопоставлении одного субъекта с другим.

Никто не может быть ограничен в правоспособности иначе, как в случаях и порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК РФ).

Не допускаются полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности. Такие сделки являются ничтожными, за исключением случаев, когда они допускаются законом (п. 3 ст. 22 ГК РФ).

Дееспособность граждан (физических лиц). Под гражданской дееспособностью физического лица законодатель понимает способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ). Дееспособность вводит в правосубъектность активный элемент.

Дееспособность, как и правоспособность, не является врожденным естественным свойством человека, а представляет собой его характеристику как субъекта права. В отличие от правоспособности дееспособность принадлежит не всем гражданам и не является для всех одинаковой. Для того, чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать, понимать смысл правовых норм, осознавать последствия своих действий, иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в зависимости от возраста, психического состояния граждан. Именно поэтому гражданской В литературе высказывается предложение о признании правоспособности за зачатым, но не родившимся ребенком: см., напр., Михайлова И.А.

Гражданская правосубъектность физических лиц: проблемы законодательства, теории и практики:

Монография. — М.: Юрист, 2006. — С. 148—149.

дееспособностью в полном объеме физическое лицо наделяется не с момента рождения, а по достижении им определенного возраста.

Гражданская дееспособность является сложной по своей структуре, поскольку состоит из нескольких элементов. Под структурой дееспособности понимается определенная группировка способностей субъекта к совершению тех или иных действий.

Некоторые ученые считают, что структурные элементы гражданской дееспособности зависят от того, в каком значении ее понимать. Так, Я.Р. Веберс предлагал рассматривать дееспособность в гражданском праве в широком и узком смыслах. При широком понимании дееспособности выступает в качестве собирательной категории, включающей в себя сделкоспособность и деликтоспособность. Дееспособность же в узком значении ограничивается лишь сделкоспособностью (см.: Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. — Рига, 1976. — С. 124).

Гражданская дееспособность состоит из двух основных элементов: способности к совершению правомерных действий и способности к несению гражданско-правовой ответственности. В свою очередь, первый элемент можно подразделить на способность совершать сделки (сделкоспособность) и иные правомерные действия, а второй – на способность нести договорную и внедоговорную (деликтную) ответственность.

Как известно, юридические действия субъектов гражданского права не ограничиваются только сделками. Например, не является сделкой такое правомерное действие как обращение гражданина за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя. Поэтому широкое понимание первого элемента гражданской дееспособности вполне оправдано.

Вторым структурным элементом гражданской дееспособности является способность лица к несению гражданско-правовой ответственности, нередко именуемая в литературе деликтоспособностью. Традиционно деликтоспособность понимается как способность лица нести ответственность за совершенное правонарушение 1. Однако считаем более правильным говорить о деликтоспобности применительно к способности лица нести ответственность за совершение не любого правонарушения, а только деликта, т.е.

правонарушения, не связанного с нарушением договора. Поэтому деликтоспособность (способность нести деликтную ответственность) следует рассматривать в качестве составной части данного элемента гражданской дееспособности наряду со способностью нести договорную ответственность. Статья 21 ГК РФ не содержит прямого указания на то, что способность нести ответственность включается в состав гражданской дееспособности.

Однако такой вывод можно сделать на основе анализа других статей ГК. Так, статьи 26 и 28 ГК РФ, закрепляющие дееспособность несовершеннолетних, относят к дееспособности не только сделкоспособность, но и способность нести имущественную ответственность по сделкам и за причинение вреда.

Ограничение дееспособности гражданина и признание гражданина недееспособным Гражданин может быть ограничен в дееспособности по решению суда в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, при одновременном наличии двух условий:

- если он злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами, пристрастен к азартным играм;

- в результате этого ставит свою семью в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ).

Правила статьи 30 ГК РФ относятся только к гражданам, обладающим полной дееспособностью, приобретенной как по достижению 18 лет, так и в установленных случаях до этого возраста (в результате вступления в брак и эмансипации).

См.: Веберс Я.Р. Указ. соч. — С. 167; Живодерова О.А. Правосубъектность ребенка в семье // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». — 2002. — № 4(13). — С. 62.

Судебная практика под злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими средствами, дающим основание для ограничения дееспособности гражданина, понимает такое чрезмерное или систематическое их употребление, которое находится в противоречии с интересами его семьи и влечет за собой непосильные расходы денежных средств на их приобретение, чем вызывает материальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение. Наличие у других членов семьи заработка или иных доходов само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении просьбы заявителя, если семья не получает от лица, злоупотреблявшего спиртными напитками или наркотическими средствами, необходимой материальной поддержки либо вынуждена содержать его полностью или частично. При этом необходимо также учитывать, что ст. 30 ГК РФ не ставит возможность ограничения дееспособности гражданина в зависимость от признания его хроническим алкоголиком или наркоманом.

Установленные Гражданским кодексом условия для ограничения дееспособности гражданина позволяют сделать вывод о том, что соответствующие правила кодекса не могут применяться в отношении одиноко проживающего лица, не имеющего семьи.

Дело об ограничении гражданина в дееспособности может быть возбуждено на основании заявления членов его семьи, органа опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения (п. 1 ст. 281 ГПК РФ).

Установив, что гражданин злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами и вследствие этого его семья находится в тяжелом материальном положении, суд не вправе отказать в удовлетворении заявления лишь на том основании, что лицо, в отношении которого возбуждено дело об ограничении дееспособности, обязалось изменить свое поведение к лучшему. Вместе с тем в остальных исключительных случаях, если ко времени рассмотрения дела гражданин перестал злоупотреблять спиртными напитками или наркотическими средствами и утверждает, что принял окончательное решение по этому вопросу, однако период времени, в течение которого он изменил свое поведение к лучшему, является непродолжительным, и не дает уверенности в том, что гражданин выполнит принятое им решение, суд с целью проверки указанного обстоятельства, вправе с учетом мнения заявителя и совершеннолетних членов семьи гражданина отложить разбирательство дела.

Над гражданином, ограниченным в дееспособности, устанавливается попечительство, органом опеки и попечительства ему назначается попечитель.

Ограниченный в дееспособности гражданин вправе самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки. Совершение всех других сделок, а также получение заработка, пенсии и иных доходов, распоряжение ими возможно лишь с согласия попечителя.

Однако имущественную ответственность по сделкам и за причиненный им вред такой гражданин несет самостоятельно (ст. 1077 ГК РФ).

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. Соответствующее заявление в суд может подать сам гражданин, его представитель, член его семьи, попечитель, орган опеки и попечительства, медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь, или стационарное учреждение социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, принявшего решение об отмене ограничения гражданина в дееспособности (п. 1 ст. 286 ГПК РФ). Отмена судом ограничения дееспособности может иметь место лишь при наличии достаточных данных, свидетельствующих о прекращении гражданином увлечения азартными играми, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, в связи с чем ему может быть доверено самостоятельное распоряжение имуществом и денежными средствами. Отмена ограничения дееспособности должна последовать и в том случае, когда семья лица, признанного ограниченно дееспособным, перестала существовать (развод, смерть, разделение семьи) и, следовательно, отпала обязанность этого лица предоставлять средства на ее содержание.

На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство.

Гражданин по решению суда может быть признан недееспособным, если вследствие психического расстройства он не может понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК РФ).

Признание гражданина недееспособным производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Дело о признании гражданина недееспособным может быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства, медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарного учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами (п. 2 ст. 281 ГПК РФ).

Оно должно рассматриваться с участием прокурора, который дает по делу заключение.

Судья в порядке подготовки дела к судебному разбирательству при наличии достаточных данных о психическом расстройстве гражданина назначает для определения его состояния судебно-психиатрическую экспертизу. При явном уклонении гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от прохождения экспертизы суд в судебном заседании с участием прокурора и психиатра может вынести определение о принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу.

Над гражданином, признанным недееспособным, устанавливается опека. Такой гражданин не сможет самостоятельно совершать никаких сделок. Орган опеки и попечительства обязан назначить ему опекуна, который будет совершать сделки и другие юридически значимые действия от имени подопечного. Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1076 ГК РФ).

Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, либо при восстановлении способности гражданина, который был признан недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими суд признает его дееспособным. Соответствующее заявление в суд может быть подано самим гражданином (при восстановлении способности гражданина, который был признан недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими), опекуном, членом семьи, медицинской организацией, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарным учреждением социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, органа опеки и попечительства на основании соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы принимает решение о признании гражданина дееспособным (п. 2 ст. 286 ГПК РФ). Решение суда является основанием для отмены установленной над гражданином опеки.

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений Понятие и признаки юридического лица. Основные теории юридического лица.

Институт юридического лица относится к числу основных в российском гражданском праве. Его можно определить как совокупность (подсистему) норм, устанавливающих правоспособность юридического лица и способы ее осуществления, порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также особенности их организационноправовых форм. Функциональное назначение института юридического лица состоит в определении правового статуса коммерческих и некоммерческих организаций, необходимого для их равноправного и эффективного участия в гражданских правоотношениях.

Легальное определение юридического лица закреплено в п.1 ст.48 ГК РФ.

"Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде".

В цивилистической литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что данная юридическая конструкция не является удачной, т.к. содержит неоднозначное толкование некоторых признаков юридического лица.

Наука гражданского права называет четыре признака, характеризующих юридическое лицо как самостоятельного участника гражданского оборота. Первый признак – организационное единство. Он проявляет себя в определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных или коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации отношений между его участниками. Значение и необходимость организационного единства, как признака юридического лица, состоит в том, что оно позволяет коллективному образованию выступать в гражданском обороте как единое целое, как одно лицо, представляющее интересы объединенных в организацию его участников – физических и (или) юридических лиц. Благодаря этому становится возможным превратить желания множества участников в единую волю юридического лица в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне. Таким образом, множество лиц объединенных в организацию, выступают в гражданском обороте, как одно лицо, один субъект права. Это достигается наличием соответствующих наделенных определенной компетенцией органов управления, определенных его уставом или положением, обеспечивающих достижение целей деятельности, для которых оно предназначено, и формирующих и изъявляющих его волю в имущественном обороте 1. Те, кто находятся внутри юридического лица – руководители, работники, должны знать, что представляет собой соответствующее образование, чем оно будет заниматься, кто и как управляет им, что представляет его имущество.

Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными документами и нормативными актами, регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц.

Второй необходимый признак юридического лица – имущественная обособленность. По смыслу ст.2 ГК РФ гражданские правоотношения основываются на имущественной самостоятельности их участников. Имущественная самостоятельность юридических лиц формируется посредством обособления имущества их учредителей (участников) от имущества самой организации. Последние, участвуя в формировании уставного капитала в зависимости от организационно-правовой формы организации в отношении ее имущества (в товариществах – складочного капитала, в кооперативах – паевого фонда), либо сохраняют вещные права, либо приобретают обязательственные права, либо не имеют имущественных прав (п.2,3 ст.48 ГК РФ).

Имущественная обособленность, закрепленная внутренним устройством коллективного образования, т.е. организационным единством, обеспечивает его выступление во вне в качестве субъекта гражданского права и поэтому является важнейшим признаком юридического лица.

Признак имущественной обособленности проявляется в том, что юридическое лицо имеет имущество в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Так, хозяйственное общество (акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью) является собственником принадлежащего ему имущества.

Государственному (муниципальному) унитарному предприятию или учреждению имущество передается на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и они как юридические лица не обладают правом собственности на это имущество. Оно принадлежит учредившим их субъектам - государственным или муниципальным образованиям.

Имущественная обособленность присуща всем без исключения юридическим лицам с самого момента их создания, тогда как появление у конкретного юридического лица См.: Гражданское право. Учебник. Т.I / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Инфра-М,

2006. С.75.

обособленного имущества, как правило, приурочено к моменту формирования его уставного (складочного) капитала. Все имущество организации учитывается на ее самостоятельном балансе или проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и находит внешнее проявление имущественная обособленность данного юридического лица.

С имущественной обособленностью организации неразрывно связан и третий признак юридического лица – самостоятельная имущественная ответственность по долгам, который записан в ст.56 ГК РФ. Данная статья устанавливает общие правила, согласно которым юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам перед своими кредиторами всем принадлежащим ему имуществом независимо от того к каким видам и фондам это имущество относится, выполняет ли оно функции основных или оборотных средств (капитала), является ли движимым или недвижимым, состоит ли в денежных средствах в наличной или безналичной форме, ценных бумагах или долях участия и т.д.

И, наконец, четвертый признак юридического лица – участие в гражданском обороте от своего имени, выступление в качестве истца и ответчика в судах. Он подразумевает, что юридическое лицо как субъект права может самостоятельно приобретать гражданские права и нести обязанности, что становится возможным благодаря наличию организационного единства, имущественной обособленности и самостоятельной имущественной ответственности организации по долгам.

Самостоятельное выступление в гражданском обороте требует наличия у юридического лица наименования организации, содержащего указание на его организационно-правовую форму, а в ряде случаев и на характер его деятельности и места нахождения юридического лица, которые указываются в его учредительных документах (ст.54 ГК РФ).

Рассматриваемый признак констатирует наличие юридического лица, как самостоятельного субъекта права, поэтому участие в гражданском обороте от своего имени – это итоговый признак юридического лица и, одновременно, та цель, ради которой оно и создается.

Исходя из сказанного и основываясь на законе, сложившейся практике и данных научных исследований, можно определить более емкое определение юридического лица:

«Юридическое лицо – это признанная государством в качестве субъекта права организация, обладающая обособленным имуществом, отвечающая по своим обязательствам этим имуществом и участвующая в гражданском обороте от своего имени».

Правосубъектность юридических лиц. Юридическое лицо легализуется в гражданском обороте как субъект права посредством государственной регистрации (п.2 ст.51 ГК РФ), подтверждающей законность создания юридической личности компетентным органом государства. Именно с моментом государственной регистрации закон связывает появление юридического лица и возникновение у него правосубъектности. Под правосубъектностью юридического лица понимается наличие у него качеств субъекта права, т.е. правоспособности и дееспособности.

Правоспособность и дееспособность юридических лиц и граждан различна.

Граждане обладают одинаковой для всех правоспособностью, то есть общей правоспособностью. Все граждане, с точки зрения правоспособности, равны. В отличие от граждан, юридические лица в гражданском праве до недавнего времени обладали специальной правоспособностью (ст.26 ГК РСФСР 1964 г.), что предполагало наделение организации только теми гражданскими правами и возложение на нее только тех обязанностей, которые соответствовали целям деятельности указанным в ее уставе.

С принятием в 1994 г. ГК РФ наряду с институтом специальной правоспособности юридических лиц в России (ст.49 ГК) начал действовать институт общей правоспособности юридических лиц.

Как и любые субъекты гражданского права, юридические лица обладают дееспособностью, т.е. способностью своими действиями приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через свои органы (п.1 ст.53 ГК РФ).

Под органами юридического лица следует понимать структурные звенья – единоличные (директор, президент, председатель правления и др.) или коллегиальные (общее собрание, наблюдательный совет и др.), назначаемые или избираемые в зависимости от их организационно-правовых форм, формирующие и выражающие волю юридического лица и совершающие действия в пределах его компетенции.

По своей компетенции органы юридического лица могут создаваться как органы, непосредственно не совершающие действий в гражданском обороте, но своими решениями по основным принципиальным вопросам предопределяющие содержание действий, формируя волю юридического лица (волеобразующие) и как органы, непосредственно участвующие в гражданском обороте, через которые юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности (волеизъявляющие).

Однако юридическое лицо не всегда ведет свои дела через вышесказанные органы. В предусмотренных законом случаях оно может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников, не создавая специальных органов (п.2 ст.53 ГК РФ).

Осуществление юридическим лицом дееспособности возможно и через представителя. Полномочия представителя могут быть установлены самим представляемым в доверенности, законом или органом местного самоуправления. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Порядок и способы создания юридических лиц. В Гражданском кодексе Российской Федерации и других нормативных актах предусматриваются виды юридических лиц, которые группируются в зависимости от характеризующих их особенностей: имущественных отношений учредителей и образованного ими юридического лица, целей его деятельности, организационно-правовой формы. В связи с многообразием видов юридических лиц и их различий, законом устанавливается общий порядок образования юридических лиц. Следует отметить, что порядок образования отражает степень участия государственных органов в легализации статуса юридического лица в придании ему статуса законного субъекта права. Объем предоставленных законом полномочий указанному органу различен в том или ином порядке создания организаций.

В зависимости от характера участия государственных органов в регистрации юридического лица, наука гражданского права традиционно выделяет следующие способы образования юридических лиц: распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный. При этом имеют значение два момента: юридически значимая инициатива в образовании юридического лица и проверка законности его образования.

Инициатива создания юридических лиц может принадлежать как собственникам, так и учредителям (участникам), а проверка законности его образования принадлежит государственным органам. Ранее выделяемый критерий проверки целесообразности создания организации в настоящее время утратил свое значение, т.к. действующее законодательство не допускает отказ в регистрации юридического лица по этим мотивам (п.1. ст.51 ГК РФ).

Распорядительный порядок предусматривает образование юридического лица на основании административного акта (распоряжения) компетентного государственного органа. При распорядительном способе юридическое лицо возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной государственной регистрации организации не требуется. Однако, такой способ образования юридических лиц не предусмотрен действующим законодательством (ст. 51 ГК РФ, ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Разрешительный способ характеризуется тем, что юридическое лицо создается по инициативе граждан, желающих объединиться в составе этого юридического лица. Для того чтобы было создано юридическое лицо, необходимо не только наличие волеизъявления его учредителей, но и санкция на его образование соответствующего компетентного органа. Без такого разрешения регистрация юридического лица не производится. Действующее законодательство не допускает отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности, но в принципе, сохраняет разрешительный порядок создания некоторых видов юридических лиц.

Согласно Гражданскому кодексу РФ нормативно-явочный способ является общим способом создания юридических лиц. Нормативно-явочный способ характеризуется тем, что юридическое лицо создается на основе нормативного акта, предусматривающего создание юридических лиц. Нормативно-явочным способом в настоящее время создается большинство юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации.

Нормативно-явочный порядок не исключает необходимости получения специальной лицензии для определенных видов деятельности, но и в этом случае орган, выдающий лицензию, проверяет только соответствие заявителя требованиям закона в отношении данного вида деятельности и не может отказать в ее выдаче, ссылаясь на то, что считает нецелесообразным осуществление данной деятельности данным лицом.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что нормативно-явочный способ создания в большей степени соответствует потребностям развития экономики нашей страны.

Государственная регистрация юридических лиц. Юридические лица считаются созданными со дня их государственной регистрации. Государственная регистрация – это властный акт федерального органа исполнительной власти государства, подтверждающий законность создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, путем внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 51 ГК РФ устанавливает, что юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, определяемом Федеральным Законом от 8 августа 2001 г. №129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о регистрации), а также Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. №319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц», в соответствии с которым на Министерство по налогам и сборам Российской Федерации возложены функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти по государственной регистрации юридических лиц.

Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Прекращение юридического лица подразделяется гражданским законодательством на реорганизацию и ликвидацию.

Реорганизация – прекращение юридического лица без прекращения его деятельности.

Субъектом данной деятельности становится другое юридическое лицо. Реорганизация связана с правопреемством, с переходом имущественных прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица к новым или новому юридическому лицу.

Ликвидация – это прекращение юридического лица и его деятельности.

Статьей 57 ГК РФ предусмотрены общие принципы реорганизации, ее основные формы, но нет определения самого понятия реорганизации. В теории гражданского права сложилось следующие основные мнения. Первое, что «реорганизация представляет собой прекращение юридического лица с переводом прав и обязанностей». Второе, что «реорганизация является способом как прекращения, так и возникновения юридических лиц». Последнее определение наиболее полно характеризует правовую природу реорганизации, так как, действительно, реорганизация – это не только прекращение юридического лица (слияние, разделение, преобразование) с переходом прав и обязанностей, но также и создание новых юридических лиц (выделение, разделение, слияние, преобразование).

Вышеуказанные способы реорганизации можно подразделить на две группы, различных как по процедуре, так и по последствиям их осуществления.

К первой группе относятся разделение и выделение. Реорганизация в том и в другом случае происходит либо по воле учредителей (участников) юридического лица, либо его органа, уполномоченного на это учредительными документами, либо независимо от воли юридического лица по решению уполномоченного государственного органа.

Ко второй группе относятся – слияние, присоединение и преобразование. Все эти три вида реорганизации происходят по воле (решению) самого юридического лица в случаях, установленных законом, – с предварительного согласия уполномоченного государственного органа.

Разделение и выделение юридического лица – близкие по своему содержанию формы реорганизации, они направлены на появление новых субъектов права. Однако, это не тождественные формы.

В результате реорганизации юридического лица в форме разделения реорганизованное общество прекращает свое существование, и сведения о нем исключаются из государственного реестра юридических лиц, его имущественные права и обязанности переходят в соответствии с разделительным балансом к вновь возникшим организациям.

При выделении возникает новое юридическое лицо, а то, из которого оно выделилось, продолжает свое существование. К образованному таким образом юридическому лицу (лицам) переходит часть прав и обязанностей реорганизуемой организации в соответствии с разделительным балансом.

Реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения и преобразования по своей юридической природе схожи, но в тоже время имеют некоторые различия. Для удобства рассмотрим вначале реорганизацию в форме слияния и присоединения, а затем в форме преобразования.

Слиянием юридических лиц признается создание новой организации путем передачи ей всех прав и обязанностей двух или нескольких организаций и прекращением последних. Права и обязанности последних переходят к вновь возникшей организации в соответствии с передаточным актом. Организации, участвующие в слиянии, прекращают свое существование в качестве юридических лиц, и сведения о них исключаются из государственного реестра.

В результате слияния возникает новое юридическое лицо, подлежащее государственной регистрации в установленном законом порядке. Факт государственной регистрации такой организации влечет наделение новой организации правами юридического лица, и с этого момента к ней переходят права и обязанности организаций, участвовавших в слиянии.

Присоединением юридического лица признается прекращение одной или нескольких организаций с передачей всех их прав и обязанностей другой организации. К последней при этом переходят права и обязанности присоединенной организации в соответствии с передаточным актом. Присоединение представляет собой форму реорганизации, при которой возникает не новое юридическое лицо (таковым уже является организация, к которой осуществляется присоединение), а изменяется юридический статус (объем прав и обязанностей) организации, к которой присоединились одна или несколько других организаций. Государственной регистрации в этом случае подлежит не организация, к которой осуществилось присоединение, а изменения и дополнения к ее учредительным документам. Сама же организация, к которой осуществилось присоединение, считается реорганизованной не с момента государственной регистрации (как это имеет место при других формах реорганизации), а с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Присоединившаяся организация (организации) прекращает свое существование с этого момента.

В случае если к юридическому лицу присоединяется не одна, а две или более организаций, то внесение записей об их прекращении в государственный реестр может быть произведено в различные дни. В такой ситуации моментом завершения реорганизации юридического лица, к которой осуществлялось присоединение, следует считать момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последней из присоединенных организаций.

Таким образом, основным отличием рассматриваемых форм реорганизации является то, что при слиянии возникает новое юридическое лицо, а при присоединении новое юридическое лицо не возникает.

Преобразование юридических лиц представляет собой изменение организационноправовой формы, в результате которого возникает юридическое лицо другого вида, предусмотренного законодательством. В данном случае законодатель в целом склоняется к такой модели реорганизации, которая допускает преобразование юридического лица, как правило, с сохранением существующего объема его правоспособности (общей или специальной). Это вполне оправданно, поскольку в противном случае было бы затруднено осуществление универсального правопреемства.

Институт ликвидации юридических лиц регулируется нормами общего и специального законодательства. Нормы общего законодательства о ликвидации юридических лиц содержатся в ГК РФ, законах об отдельных видах юридических лиц, а также в АПК, устанавливающем процедуру ликвидации в судебном порядке. Ст.61-65 ГК РФ определяют понятие, основания, порядок ликвидации и др. Эти положения ГК РФ имеют, как прямое действие, так и отсылочный характер.

Специальное законодательство о ликвидации составляют Федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве)», подзаконные нормативные акты, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и др.

Гражданский кодекс устанавливает различные основания для открытия ликвидационного процесса юридических лиц. В зависимости от того, от кого исходит инициатива, классифицируют добровольную и принудительную ликвидацию юридических лиц. Добровольной является ликвидация, если она производится по решению учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами (п.2 ст.61 ГК РФ). Порядок принятия решения о добровольной ликвидации аналогичен тому, что имеет место при реорганизации.

Основаниями добровольной ликвидации являются истечение срока, на который создавалось юридическое лицо, достижение цели, ради которой оно учреждалось и признание судом недействительной регистрации юридического лица по причине допущенных при его создании нарушений закона (иных правовых норм) при условии, что эти нарушения носят неустранимый характер.

Постановление Пленумов № 6/8 в этой связи особо подчеркивает, что для признания наличия такого основания ликвидации, как неисполнение юридическим лицом требований, содержащихся в законе или ином нормативном акте, необходимо, чтобы суд имел основания квалифицировать действия (бездействие), о которых идет речь, как «неоднократные или грубые нарушения» соответствующих требований 1.

Принудительная ликвидация юридических лиц осуществляется по решению суда.

Суд принимает решение о принудительной ликвидации по заявлению государственного органа, органа местного самоуправления, уполномоченных на то законом (п. 3 ст. 61 ГК РФ). В случаях ликвидации юридического лица по основанию его несостоятельности правом обращения в суд с соответствующим заявлением обладают должник, его кредитор (кредиторы), прокурор.

Вестник ВАС РФ. 1996. №9. С.11.

Основания принудительной ликвидации юридических лиц предусмотрены в п.3 ст.61 ГК РФ и других законах.

Общая классификация юридических лиц. Классификация юридических лиц преследует цели систематизации, постижение через раскрытие существенных сходств и отличий.

Общая классификация юридических лиц по цели осуществляемой деятельности носит двучленный характер и включает в себя коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности, и некоммерческие организации (потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации (объединения), финансируемые собственником учреждения, благотворительные и иные фонды) — не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не разделяющие полученную прибыль между участниками (ст.50 ГК РФ).

В зависимости от объема правоспособности различаются юридические лица, обладающие общей правоспособностью (коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом);

юридические лица, обладающие специальной правоспособностью (некоммерческие организации).

В зависимости от организационно-правовой формы классификация юридических лиц включает: хозяйственные товарищества и общества; кооперативы; государственные и муниципальные унитарные предприятия и финансируемые собственником учреждения;

некоммерческие организации – собственники, за исключением учреждений.

В зависимости от формы собственности юридические лица можно сгруппировать следующим образом: частные, основанные на праве собственности граждан и юридических лиц; государственные, основанные на праве государственной собственности; муниципальные, основанные на праве муниципальной собственности.

В зависимости от правового режима имущества юридические лица можно систематизировать следующим образом: субъекты права собственности (хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, некоммерческие организации, за исключением учреждений); субъекты права хозяйственного ведения (государственные и муниципальные унитарные предприятия); субъекты права оперативного управления (казенные предприятия, учреждения).

В зависимости от соотношения в правах учредителей (участников) и самого юридического лица на имущество последнего (п. 2, 3 ст.

48 ГК) классификация юридических лиц включает:

юридические лица, в отношении которых учредители (участники) имеют обязательственные права (хозяйственные общества и товарищества, потребительские и производственные кооперативы);

юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние, а также финансируемые собственником учреждения);

юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

В зависимости от состава учредительных документов юридические лица можно сгруппировать следующим образом (ст. 52 ГК РФ): договорные – юридические лица, единственным учредительным документом которых является учредительный договор (полные и коммандитные товарищества); уставные – юридические лица, единственным учредительным документом которых является устав (все остальные).

В зависимости от порядка создания можно выделить юридические лица, создаваемые в регистрационном (нормативно-явочном, заявительном) порядке или в разрешительном порядке (в случаях, установленных законом).

ТЕМА №5. Объекты гражданских прав (2 часа)

Понятие и признаки объектов гражданских прав Всякое гражданское правоотношение имеет свой объект — некоторое благо (ценность), по поводу которого возникают гражданские права и обязанности.

Гражданский оборот и состоит в переходе прав на определенные блага, в связи с чем для эффективного регулирования общественных отношений необходимо определить, на какие же блага в принципе могут возникать субъективные гражданские права. Таким образом, самое общее определение объектов гражданских прав может состоять в том, что под такими объектами понимаются разнообразные ценности и блага, по поводу которых возникают гражданские права и обязанности. Поскольку же права и обязанности возникают чаще всего посредством реализации правовых отношений, объекты гражданских прав, с некоторыми оговорками, можно рассматривать и в качестве объектов гражданских правоотношений.

Существование человека как индивида — биологического и социального — предполагает потребление различных благ, часть из которых может быть присвоена, другая же часть присвоению не поддается. Например, атмосферный воздух абсолютно необходим любому человеку, как и вообще всему живому, для существования, однако в естественном состоянии он представляет собой «смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений» (ст. 1 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха») и не является объектом какихлибо и чьих-либо гражданских прав. Но из того же определения вытекает, что воздух, находящийся в пределах жилых, производственных и иных помещений, уже не может рассматриваться как атмосферный. Означает ли это, что воздух внутри помещений становится объектом гражданских прав, поскольку он более или менее обособлен, замкнут в относительно ограниченном объеме? Наше гражданское право даже и в этом случае не считает воздух объектом гражданских прав, поскольку, как естественная смесь газов, воздух внутри любого помещения всегда есть условная «часть» единого воздушного бассейна планеты. Условная — потому, что эта смесь газов является свободно текущей, неделимой и необособляемой. В каждый данный момент времени воздух в любом объеме в результате воздухообмена заменяется (естественным образом или же принудительно, в данном случае неважно). Из пункта 3 ст. 2 названного закона следует, что гражданским законодательством регулируются лишь имущественные отношения, возникающие при осуществлении деятельности по охране атмосферного воздуха1. Помимо атмосферного воздуха, как отмечается в литературе, объектами гражданских прав не могут являться климатические ресурсы, солнечная энергия и т.п. явления природы, поскольку у них отсутствует признак овеществленности2.

Действительно, анализ ст. 128 ГК, где перечислены объекты гражданских прав, показывает, что среди объектов вещи указаны первыми: к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные Однако, такой подход не является единственно возможным. Например, по французскому законодательству, право собственности на земельный участок включает в себя и право на «воздушный столб» над участком.

См.: Природноресурсовое право и правовая охрана окружающей среды: Учебник / Под ред. В.В. Петрова. М., 1988. — С. 123.

бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага1.

Но даже самый беглый взгляд на эту норму показывает, что вещи далеко не единственный из возможных объектов гражданских прав. Закон относит к объектам и такие блага, которые вещами заведомо не являются. Так какие же признаки необходимы для того, чтобы то или иное благо могло приобрести статус объекта гражданских прав?

Прежде всего это дискретность, т.е. обособленность или возможность обособления объекта от всех других, в том числе подобных объектов. Для вещей, которые представляют собой естественные или искусственно созданные материальные предметы, обособление достигается в первую очередь наличием внешних пространственных границ, физически отделяющих одну вещь от другой.. Более существенно то качество, которое объект имеет в отведенных ему границах, ибо смысл пользования объектом заключается в потреблении свойственных ему качеств. Однако следует иметь в виду, что качество как таковое, без соотнесения его с отдельным дискретным объектом, невозможно. В этом отношении нужно руководствоваться известным тезисом диалектики о соотношении формы и содержания: форма существенна, а сущность формирована.

Некоторые субстанции материального характера не имеют четко определенных в пространстве собственных границ, однако могут занимать объем, заданный им другим материальным образованием. Если тот же атмосферный воздух искусственно нагнетается внутрь вещи и удерживается в ее пределах за счет непроницаемых преград, то он не приобретает свойства вещи, а лишь позволяет вещи занять в пространстве отведенное для нее место и выполнять предназначенную ей функцию (например, воздух в автомобильных покрышках и т.п.). Другой пример: электрический ток (направленный поток заряженных частиц) сам по себе материален, однако вещью не является; он приобретает свойства дискретности благодаря тому, что, во-первых, сосредоточен внутри металлического проводника (заполняет его объем) и, во-вторых, параметры этого потока (сила, количество) могут быть определены с помощью известных способов и средств контроля и учета.

Ряд объектов гражданских прав, которые в историческом своем развитии первоначально имели только материальную природу и выступали в качестве вещей, с течением времени дематериализовались и приобрели «параллельное» существование вне вещей. Таковы, например, безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги, которые существуют и обращаются наряду с традиционными объектами (металлической монетой, банкнотами, обычными ценными бумагами). Способность участия их в гражданском обороте вытекает только из возможности учета принадлежности определенных видов и количеств этих нематериальных, невещественных ценностей отдельным лицам. Правовыми средствами такого учета являются банковский счет, реестр владельцев ценных бумаг и т.п.

Следовательно, дискретность объекта может достигаться с использованием как физических (естественных) его границ, так и путем учета, регистрации некоторых наиболее важных для гражданского оборота параметров и состояний объектов.

Несколько иным образом дискретность (обособленность) достигается в отношении объектов, которые в своем происхождении не имеют «вещного» прототипа. Это — имущественные права; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; нематериальные блага. Более подробно о способах обособления таких объектов мы поразмышляем при обсуждении каждого из них.

Статья 128 ГК изложена в редакции, вступающей в силу с 1 января 2008 г. в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ.

Следующим общим признаком объектов гражданских прав является их способность принадлежать субъектам на том или ином праве. Так, вещи принадлежат субъектам на праве собственности (ст. 209 ГК) или ином вещном праве, имущественные права (требования) принадлежат лицам как кредиторам в обязательстве (ст. 307 ГК). В некоторых случаях правомочия субъекта в отношении имущества имеют одновременно признаки вещных и обязательственных прав (таковы, например, права залогодержателя, арендатора, доверительного управляющего). В отношении объектов духовного производства (объектов авторского и патентного права) возникают исключительные права (ст. 1229 ГК). Личные неимущественные права и другие нематериальные блага принадлежат гражданину «от рождения или в силу закона» (ст. 150 ГК).

Однако не всегда возможно указать, на каком именно праве тот или иной объект принадлежит лицу. Не имеет, например, специального наименования право, на котором лицу могут принадлежать бездокументарные ценные бумаги (ст. 149 ГК) и безналичные денежные средства. Также сложно обозначить субъективное право на работу или услугу, хотя по своему типу эти права вытекают из обязательств.

Третий непременный признак объектов гражданских прав — их системность.

Признак системности показывает, что все объекты структурно организованы и взаимосвязаны, способны к самоорганизации и взаимозамещению. Например, все вещи как объекты материальны. Институт купли-продажи (гл. 30 ГК РФ) специализирован на отчуждении именно вещей как предметов дискретных, имеющих внешние пространственные границы. Отчуждаемая вещь — это чаще всего товар, в статье 454 ГК РФ понятия вещи и товара употребляются как синонимы. Однако в системе права в целом понятие товара значительно шире. В соответствии со статьей 38 НК РФ товаром признается любое имущество, реализуемое или предназначенное для реализации. Такое расширение позволяет регулировать нормами о купле-продаже отношения по энергоснабжению, где предметом является материальный, но не вещественный объект — электроэнергия (ст. 539 ГК), а также отчуждение имущественных прав (п. 4 ст. 454 ГК). В данной системе понятие товара является родовым, оно охватывает не только вещи, но и различные иные материальные и нематериальные ценности, участвующие в обмене или предназначенные к обмену.

Наконец, к числу признаков объектов гражданских прав следует отнести признак легализации (соответствия объекта закону). Этот признак крайне важен. Для эффективного регулирования гражданского оборота закон должен по возможности исчерпывающе закреплять как правовой статус субъектов, так и правовой режим объектов, участвующих в обороте. Без этого четкость правового регулирования не может быть обеспечена.

Легализация объекта реализуется в двух формах: основной — позитивной и вспомогательной — «от противоположного» (ab contrario). Позитивной будет легализация, когда объект прямо указан в законе в качестве объекта гражданских прав.

Часто закон содержит общее и частное (специальное) указание на объект, что позволяет классифицировать объекты с точки зрения их родо — видового соотношения.

Например, п. 1 ст. 142 ГК РФ определяет ценную бумагу как документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).

Это общее (родовое) понятие разворачивается в п. 2 ст. 142 ГК РФ указанием на виды ценных бумаг: к ценным бумагам относятся: акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Легализация «ab contrario» имеет место, когда закон в целях уточнения указывает на объекты, противополагаемые объекту, легализованному в позитивной форме. Легализация «от противоположного», применяется не сама по себе, а в сочетании с позитивной.

Например, центральным явлением патентного права является изобретение. Закон (ст. 1350 ГК РФ) не дает определения этого понятия, однако содержит указание на так называемые «объекты изобретений»: продукт, в частности устройство, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способ (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Одновременно с этим, закон противополагает изобретениям объекты, которые не являются изобретениями (открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации).

Негативная легализация способствует в данном случае более четкому отграничению изобретений от иных объектов. Но при этом часть из них легализуется в смежных областях регулирования (например, решения, касающиеся только внешнего вида изделий, охраняются тем же законом в качестве промышленных образцов, ст. 1352 ГК). Программы для электронных вычислительных машин признаются объектами в соответствии со ст.

1259 ГК. Другие же (открытия1, научные теории и математические методы; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; решения, заключающиеся только в представлении информации) вообще не признаются объектами гражданских прав.

Отсутствие легализации, как правило, означает, что то или иное благо не является объектом гражданских прав. Например, М. Венкштерн пишет: «Тепло, свет, звук, электричество и другие виды энергии, независимо от их физических свойств, не рассматриваются в качестве традиционных, физически осязаемых предметов и потому не регламентируются нормами вещного права»2. Однако по поводу таких «нетипичных»

объектов в ряде случаев все же могут возникать гражданские правоотношения. Так, электрическая и тепловая энергия являются предметом договоров энергоснабжения (§ 6 гл. 30 ГК РФ). Атмосферное же электричество объектом прав не является.

В некоторых случаях определенные объекты прямо исключаются из числа объектов прав национальными законодательствами. Американский гражданин Говард Хоуп еще в 1980 г. заявил о своем праве собственности на Луну (а несколько позже — еще на 53 космических объекта) и с тех пор продал более 2 миллионов лунных участков (в том числе некоторым гражданам России). Что это: грандиозная мистификация или же законная деятельность инициативного предпринимателя? Конечно, это обман. В США, как и в России, и в любой другой стране подписавшей «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» от 27 января 1967 г., не допускается национальное присвоение небесных тел «ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами» (ст. II Договора).

Определенным исключением из этого ряда является открытие, которое в течение многих лет имело в СССР правовую охрану в соответствии с «Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» от 21 августа 1974 г. Открытием признавалось установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания. Однако, в связи с невозможностью установления исключительных прав на открытия, их правовая охрана в России прекращена.

Венкштерн М. — Основы вещного права. — В кн.: Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии. / Пер. с нем. — М.: Издательство БЕК, 2001. — С.

164.

Классификация объектов гражданских прав Объекты субъективных гражданских прав представлены в законе в виде определенным образом организованной системы, состоящей из объектов, входящих в четыре классификационные группы:

1. Имущественные объекты (вещи и иное имущество).

2. Работы и услуги.

3. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности м приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).

4. Нематериальные блага.

За исключением нематериальных благ, объекты иных групп, так или иначе, имеют связь с имущественными отношениями, образующими предмет гражданского права.

Наиболее распространенными являются имущественные объекты, из которых важнейшее место занимают вещи.

Имущественные объекты (вещи и иное имущество) Вещи в строгом смысле слова — это материальные объекты, имеющие определенные физические границы, отделяющие их от других вещей. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.

Даля основное определение вещи звучит так:

«нечто, предмет, отдельная единица, всякая неодушевленная особь; в обширном смысле, все, что доступно чувствам».

Физический мир состоит из вещества (материи). Современное естествознание утверждает о наличии шести форм вещества (газ, жидкости, твердые тела, плазма и два вида конденсатов). В свободном, природном состоянии материя существует лишь в первых трех формах, тогда как остальные создаются только в лабораторных условиях (по крайней мере, в настоящее время). Тем не менее для целей правового регулирования тот или иной «фрагмент» материи в любой ее форме может рассматриваться как вещь при наличии указанных выше условий (дискретности, прежде всего). Конечно, в практической деятельности и в повседневной жизни наиболее распространены вещи, представляющие собой твердые тела; на них как на объекты ориентировано большинство институтов гражданского права. Закон в некоторых случаях приравнивает к вещам также и вещества в жидком и в газообразном состоянии. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», газоснабжение — одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, а правовой основой снабжения газом является договор поставки газа, подчиняющийся правилам о договоре энергоснабжения, входящим, в свою очередь, в главу 30 ГК РФ («Купля-продажа»).

Применительно к вещам, являющимся материальными телами, наука гражданского права формулирует дополнительные критерии признания их объектами гражданских прав.

Один из таких критериев — полезность, т.е. способность удовлетворять социально значимые потребности субъектов, другой — доступность, т.е. способность поступить в обладание субъекта по предусмотренным законом основаниям (чаще всего — как товар, как продукт человеческого труда).

Наряду с материальными объектами (в той или иной форме), статья 128 ГК РФ относит к вещам также наличные деньги и документарные ценные бумаги.

Действительно, деньги в виде монет и банкнот, а также большинство видов ценных бумаг являются вещами. Но, как сказано ранее, закон допускает также существование соответствующих дематериализованных объектов — безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг. Поскольку такие объекты лишены материальности, осязаемости, и лишь функционально заменяют собою денежную наличность и «бумажные» ценные бумаги, считать их вещами в подлинном смысле слова нельзя.

Иногда их именуют квази-вещами, как-бы-вещами1. Это явление лишь на первый взгляд кажется новым: на самом же деле оно имеет длительную традицию, восходящую к римскому делению вещей на материальные (телесные) и нематериальные (бестелесные).

Телесные вещи — те, которые могут быть осязаемы, например, участок земли, человек (раб), золото, серебро и, наконец, другие неисчислимые вещи. Бестелесные вещи — те, которые не могут быть осязаемы; таковы те вещи, которые заключаются в праве, состоят их права, являются правами, такие как наследство, узуфрукт, обязательство, заключенное каким-либо образом. Римская школа выработала оригинальное разделение вещей на вещи «божественного права» и вещи «человеческого права», в структуру последних входили вещи телесные — «res corporales» и вещи бестелесные — «res incorporales».

К вещам относятся, как правило, объекты неживой природы, однако в силу прямого указания закона (ст. 137 ГК) общие нормы гражданского права, касающиеся имущества, применяются к животным. Животное есть часть животного мира, последний же определяется как совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. Объект животного мира — организм животного происхождения (дикое животное) (ст. 1 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»).

В соответствии со ст. 4 того же закона, животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью. Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, могут находиться в частной, государственной, муниципальной или иных формах собственности. Отношения по владению, пользованию и распоряжению такими животными регулируются гражданским законодательством, законом «О животном мире» и иными нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ. Отсюда следует, что в полном объеме нормы гражданского права применяются к животным, изъятым из естественной среды обитания (прежде всего сельскохозяйственным и одомашненным)2. Как справедливо пишет В.В. Ровный, «отечественное законодательство знает целый ряд специальных норм, посвященных животным (см. ст. 137, 230—232, 241 ГК) и отличающих их статус на фоне обычных предметов материального мира (вещей). В то же время правила ч. 2 ст. 137, п. ст. 230, п. 2 ст. 231, ст. 241 ГК ориентированы на живых животных, тогда как мертвые (например, убитые на охоте) ничем не отличаются от обычных вещей, а потому не требуют какоголибо юридического обособления…»3.

Имущественные права. Понятия имущественных прав в действующем законодательстве не содержится, в связи с чем известно множество его толкований, на которых нет возможности останавливаться подробно. Имущественное право — это, конечно, право на имущество. Собственник имеет право на имущество. Арендатор тоже имеет право пользоваться чужим имуществом. Однако право собственника — самостоятельное вещное абсолютное право. И право арендатора самостоятельно, но имеет обязательственную природу, позволяя арендатору временно владеть и пользоваться чужим имуществом. Это примеры «прав на имущество», но не «имущественных прав».

Что же такое имущественное право? Для уяснения этого понятия целесообразно воспользоваться толкованием, которое дал Конституционный Суд Российской Федерации См., например: Гумаров И. Понятие вещи в современном гражданском праве России // Хозяйство и право. — 2000. — № 3; Мурзин Д.В. Ценные бумаги — бестелесные вещи. Правовые проблемы современной теории ценных бумаг. — М.: Статут, 1998.

См. подробнее: Гасников К.Д. Животные как объект гражданских прав // Законодательство и экономика. — 2002. — № 12.

Ровный В.В. Элементы договора купли-продажи (в помощь студентам и аспирантам) // Сибирский юридический вестник. — 2001. — № 4. — С. 23.

в постановлении от 28 октября 1999 г. № 14-П, указав, что имущественные права есть права требования. Другими словами, имущественное право есть право требования кредитора к должнику по гражданско-правовому обязательству. Согласно ст. 307 ГК, В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Представляется, однако, что между правом требования и имущественным правом полного совпадения нет, поскольку требование может заключаться также в воздержании должника от определенного действия. Следовательно, имущественное право — это такое требование, которое направлено на приращение имущества кредитора и предполагает соответствующее действие со стороны должника.

Это значит, что имущественное право не может быть реализовано путем воздержания должника от действия.

Необходимо отметить, однако, что в соответствии со статьей 1226 ГК РФ к имущественным отнесены также и исключительные права. Содержание исключительного права статьей 1229 ГК РФ определено следующим образом: Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Имущественное содержание исключительного права состоит, конечно, не в самом по себе использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а в тех выгодах или доходах, которое такое использование приносит.

Результаты работ и услуги. В действующем гражданском законодательстве отсутствуют определения как работ, так и услуг, хотя таковые весьма часто выступают в качестве объектов гражданских правоотношений. Нужно отметить прежде всего, что выполнение работ и оказание услуг рассматривается в качестве возможной формы предпринимательской деятельности (ст. 2 ГК РФ), а статья 132 ГК РФ указывает, что работы и услуги могут быть индивидуализированы с помощью фирменного наименования, товарных знаков и знаков обслуживания, что способствует их дискретной характеристике в качестве объектов гражданских прав.

Несмотря на то, что работы и услуги помещены законодателем в статье 128 ГК РФ за пределами объектов имущественной группы, они явно тяготеют к имуществу, а в некоторых случаях отношения с их участием регулируются совершенно так же, как имущественные.

Выполнение работы и оказание услуги может являться предметом гражданскоправового обязательства (п. 1 ст. 307, ст. ст. 779 — 783 ГК РФ).

Общее между работами и услугами заключается в том, что это — действия, деятельность, направленная на достижение определенного результата. Различие же состоит в характере этого результата. Результатом работы является создание новой вещи или улучшение состояния уже существующего предмета. Результат работы отделим от самой деятельности, он материализован во внешнем мире и подлежит передаче другой стороне обязательства. Наиболее ярко это свойство работ проявляется в подрядных отношениях (глава 37 ГК). Услуга — это также деятельность, однако полезные качества услуги проявляются не во внешнем материальном результате, а в свойствах самой деятельности. Примером деятельности по оказанию услуг могут являться услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, туристическому обслуживанию (глава 39 ГК).

Поскольку разграничение работ и услуг имеет определенные налоговые последствия, целесообразно обратиться к формулировкам Налогового кодекса. Работой признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц (п. 4 ст. 38 НК РФ), а услугой — деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности (п. 5 ст. 38 НК РФ).

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).

В науке принято подразделять указанные выше результаты на две большие группы, одну из которых составляют произведения авторского права и приравненные к ним по охране объекты, а во вторую входят объекты промышленной собственности.

К объектам первой группы в соответствии со ст. 1225 ГК РФ следует отнести:

произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы;

сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания).

Во вторую группу входят изобретения; полезные модели; промышленные образцы;

селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания;

наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Несмотря на то, что результаты интеллектуальной деятельности весьма разнообразны по своей природе и признакам, все они объединяются в статье 128 ГК РФ постольку, поскольку в отношении этих объектов возникают интеллектуальные и исключительные права, параллельно именуемые «интеллектуальной собственностью».



Pages:   || 2 | 3 |

Похожие работы:

«Роберт Маккаммон Осиное лето http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136947 Р. Маккаммон. "Осиное лето" Содержание Конец ознакомительного фрагмента. 6 Р. Маккаммон. "Осиное лето" Роберт Маккаммон Осиное лето – Машина едет, Мэйс, легковушка, – ск...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовская государственная юридическая академия" "УТВЕРЖДАЮ" Первый проректор, проректор по учебной...»

«Жильцов Николай Александрович, кандиЛаптева Тамара Ивановна, заместитель Неверкович Сергей Дмитриевич, член корруководителя дирекции журнала по дат педагогических наук, профессор, ректор респондент РАО, доктор педагогических наук, менеджменту качества, кандидат психоНОУ...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В свете нового законодательства модифицирован подход к разработке общеобразовательной программы дополнительного образования детей, который сегодня рассматривается как главный структурно-функциональный элемент образовательной си...»

«6/. W 4 ДОГОВОР №T13-04/2016 на организацию и проведение торгов г. Москва "13" апреля 2016 года Закрытое акционерное общество "Павловскгранит-ИНВЕСТ" (ОГРН 5087746675407, ИНН 7702692115, юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 58, пом. 3, комната 32) в лице конкурсного управляющего Ноготкова Кирилла Олеговича,...»

«DJ Шмель DJ Miller DJ Карпекин DJ Шевцов Диджей: Играющий в темноте Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=239632 Диджей: Играющий в темноте / DJ Шевцов, DJ Miller, DJ Шмель, DJ Карпекин: АСТ; Астрель-СПб; М.; СПб.; 2010 ISBN 978...»

«ПАО Мобильные Телесистемы Тел. 8-800-250-0890 www.voronezh.mts.ru СУПЕР НОЛЬ 2011 Простой тариф для звонков на мобильные Федеральный номер / Авансовый метод расчетов друзьям из всех сетей Тариф был открыт для подключения и перехода с 12.11.2010 г. по 11.05.2011 г. Получайте баллы МТС-Бонус з...»

«Туте&одигцель * и Справочная книжка по г. ЮрьеЬу и Юрьевскому * % * * Университету второе издая/е Знипо-литограф1Я Эд. ^ергмана, ЮрьеЬъ, Хбаиобская улица }15 щьЛъ Рыцарская ул. 17. 'I ОЛИНШЙ не безъизв-Ьстный издатель учебниковъ са­ моучит...»

«Татьяна Калинина Татьяна Джаксон Александр Васильевич Подосинов Ирина Коновалова "Русская река": Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=180740 "РУССКАЯ РЕКА" Речные пути Вос...»

«1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по группе видов спорта "скоростно-силовые виды спорта" разработана Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Комплек...»

«УДК 347 Кейванов Александр Иванович аспирант юридического факультета Южного федерального университета a.k_xxx@mail.ru Aleksandr.I. Keivanov Graduate student at the Department of law, Southern Federal University a.k_xxx@mail.ru Ограничение предмета юриспруденции и взаимодействие социологии и права в юридической...»

«УСТАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Московская областная организация общероссийской общественной орган...»

«Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2017, Т.3, №2 http://vestnik-nauki.ru/ ISSN 2413–9858 УДК 626.81 РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ДАМБЫ РЕКИ ШЛЮЗОВАЯ В СЛАВСКОМ РАЙОНЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Н.Д. Ледянкина, В.Г. Пунтусов RECONSTRUCTION OF T...»

«Михаил Иосифович Веллер Психология энергоэволюционизма Серия "Энергоэволюционизм" Текст предоставлен правообладателем. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4602537 Веллер М. Психология энергоэволюционизма: АСТ, Астрель; Москва; 2011 ISBN 978-5-17-071875-7, 978-5-271-33850-2 Аннотация Психология выступа...»

«СТОП фторуглеводороды в ВОДЕ Содержание: 1. Право человека на чистую воду 1 2. Промышленное загрязнение фтороуглеводородами (PFC) 6 3. Перфторированные алкильные вещества, PFAS 13 4. Промышленное загрязнение DUPONT, OГАЙО, США, 2004 14 5. Загрязнение веществами PFAS в Германии, 2006 15 6. Предел...»

«Патрик Даниельс Софи Мовийе 50 упражнений, чтобы изучить язык жестов Серия "Психология. Прорыв" Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11950735 50 упражнений, чтобы изучить язык жестов / Софи Мовийе, Патрик Даниельс ; [пер. с фр. И. Ю. Наумовой]: Эксмо; Москва; ISBN 978-5-699-66...»

«"О сохранении гражданского мира и согласия, укреплении общего социокультурного пространства Югры" (обращение участников межрелигиозного форума "Православие и ислам в Югре: диалог во имя мира и согласия" 14.09.2016) Уважаемые жители Юг...»

«3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ..2 ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ П роф илактика диф терии Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.1108—02 8-6664 скачать ту НОРМ АТИВНЫ Е...»

«Коллектив авторов Тхэквондо. Теория и методика. Том 1. Спортивное единоборство Текст предоставлен правообладателем. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=178940 Тхэквондо. Теория и методика. Том 1. Спортивное единоборство: Феникс; Ростов-на-Дону; 2007 ISBN...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12. 01. 2016 01 г. Аксай Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Услуги помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ" В соо...»

«Лев Николаевич Толстой Рубка леса. Рассказ юнкера Текст предоставлен правообладателем. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174901 Аннотация "В середине зимы 185. года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером четырнадцатого февраля, узнав, что взвод...»

«ADIUVANTI IUS О. BIHARI, L. B U Z A, M. KADAR, I. SZAB REDIGIT GY. ERSI TOMUS IV FASCICULI 1-2 [umiinij AKADMIAI KIAD, BUDAPEST ACTA J U R I D I C A A MAGYAR TUDOMNYOS AKADMIA JOGTUDOMNYI KZLEMNYEI SZERKESZTSG S KIADHIVATAL: BUDAPEST V,...»

«Лобач Дмитрий Владимирович ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Саратов – 2013 Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего...»

«Эдуард Шатов Ольга Бакушинская Полеты божьей коровки Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2818645 Полеты божьей коровки: КоЛибри, Азбука-Аттик...»























 
2017 www.kn.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.